知识产权中的专利权、著作权、商标权的区别有哪些?

最新修订 | 2024-02-28
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专家导读 我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着知识产权中的专利权、著作权、商标权的区别有哪些的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
知识产权中的专利权、著作权、商标权的区别有哪些?

知识产权中的专利权著作权商标权的区别体现在权利属性不同、权利授予的机关不同等。

1、权利属性不同

著作权具有人身权和财产权双重属性;而专利权和商标权只是一种财产权不具有人身权的属性。

2、权利授予的机关不同

著作权的取得自作品创作完成时自动取得,不需要向任何机关申请登记即取得著作权;专利权由国家知识产权局授予;商标权由国家商标局授予。

3、保护的条件不同

著作权保护的作品要求具有独创性,禁止抄袭和剽窃他人作品;专利权要求授予最先申请人,对申请专利的发明创造要求具有首创性;商标权获得注册的前提条件是商标要具有识别性。

4、适用领域不同

著作权法保护的作品适用的领域较广泛,主要涉及文学、艺术和科学领域。而专利权和商标权主要发生在工农业和商业领域中。

5、权利保护期不同

著作权的财产权和人身权中的发表权的保护期为作者终生加上死亡后50年,期满该作品进入公有领域;专利权中发明专利的保护期是20年,实用新型和外观设计的保护期是10年,自申请之日起计算。商标权的保护期为10年,自核准注册之日起计算,期满可以续展,续展的次数不受限制。

知识产权包括著作权、商标、专利权等,这些权利有可能会被他人侵犯,对于知识产权人来说,在意识到他人侵犯自己的知识产权后,若是想要采取起诉的方式维护权益,最好是在法定的诉讼时效范围内,就向有管辖权的法院提出诉讼请求。

通过上述文章中的内容,详细大家已经对侵犯知识产权的诉讼时效为几年?问题有了一定的了解,建议大家可以多多了解一些这方面相关的法律知识,才可以在遇到法律问题的时候可以运用法律的武器来保护自己的合法权益。针对上述文章中的问题,如果您还有不清楚需要了解的地方,可以直接点击下方“立即咨询”按钮和律师进行在线沟通。

从上面的内容中我们可以知道,如果遇到知识产权中的专利权、著作权、商标权的区别有哪些的问题我们应该知道怎样去处理了。实际生活中我们可能会面对很多法律方面的问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识,才能够在面临这些问题的时候更好的通过法律去解决。本文所提供的法律知识内容仅供参考,如果还有其他问题可以点击下方“立即按钮”咨询专业律师的帮助。

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著作权与商标权和专利权的区别到底怎么什么地方,我只知道他们都属于知识产权方面的问题,有知道的人帮忙分析一下
[律师回复] 确实著作权与商标权和专利权的区别,我从以下几点分析
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1.申请表。内容包括:作品名称、作品类别、署名、完成日期、是否发表、首发日期和地点;作品完成形式(单独、合作、委托、职务、其他);作者情况、其他著作权人情况。   
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商标权著作权和专利区别有哪些(1)1
1、著作权与专利权不同
(1)适用领域不同。著作权所保护的作品主要涉及文学、艺术领域。而专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关;
(2)保护条件不同。著作权并不要求保护的作品是首创的,而只要求它是独创的。而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。这是“独创性”与“首创性”即两者保护条件的差异;
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商标权著作权和专利区别有哪些
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著作权与商标权同
(1)取得权利的条件不同。著作权是依法自动产生,而不需要经历任何主管机关的审查批准。而商标权在我国实行的是注册在先原则,只有经过最先申请注册并且获得主管机关的审批核准后,才能取得商标专用权;
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商标权著作权和专利区别有哪些
(3)1
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我国《商标法》规定的商标权有效期为10年,但有连续续展的规定,这实际上是我国对商标权提供了无限期的保护。
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知识产权中的著作权是专利权吗
著作权和商标权专利权一样,属于知识产权,它和专利权是不同的。因此,著作权并不属于专利权。著作权保护的对象是作品,即作者基于作品享有著作权。且作品一经产生,作者即享有,著作权,作者不需要申请。作品实行自愿登记原则,未经登记不影响作者对作品享有的著作权。
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知识产权
我一个朋友是做买卖的,但是他又不知道商标权与著作权的区别,现在呢,他想了解一下商标权与著作权专利权的区别,谢谢大家。
[律师回复] 以下为商标权与著作权专利权的区别:
二、著作权、著作权和商标权的异同
1、相似点:著作权与商标权同属知识产权,它们之间存在相似之处。
(1)客体的相似性、专有性:都是对于无形资产的一种作品的保护,法律规定主体行使权利。
(2)地域性和时间性特征,作品一般会有地域与时间的限制。
2、不同点:
(1)取得权利的方式不同
专利申请人向国家专利主管机关提出申请,并经该机关审批核准后,方能产生专利权。商标权的取得必须由申请人申请,并获商标局核准注册方能产生。
著作权有自发性,世界上少数国家要求履行登记注册手续。
(2)权利的保护期限不同
我国《专利法》规定发明专利的保护期为20年,实用新型和外观设计专利的保护期均为10年,自申请之日起算。
我国《商标法》规定的商标权有效期为10年,但有连续续展的规定,这实际上是我国对商标权提供了无限期的保护。
我国《著作权法》规定公民作品的著作财产权的保护期为作者终生及死后50年。
(3)客体不同
专利权的客体是具有新颖性、创造性和实用性的解决某一实际问题的新技术方案。
商标权的客体是区别同一商品或服务的不同生产者或经营者并表明商品或服务质量的商标标识本身。申请注册的商标依法必须具有显著的特征,且用于商业用途。
著作权的客体是文学、艺术和科学著述创作的思想分享。
不同的权益对待不同类型的作品,我们应该合理了解这些权益的不同之处,保护好企业的知识产权。
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专利或者著作权属于知识产权吗?
专利权、著作权都属于知识产权范围内的,除了这些之外,知识产权还包括商标权,商号权,商业秘密权等,知识产权是受法律保护的,没有得到权利人的许可,不能随意的使用,否则要承担法律责任。
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1,著作权专利权商标权各自的内涵2,商业秘密的特点3,知识产权跟物权的区别4,驰名商标的保护范围
[律师回复] 知识产权的期限不同于物权的期限。法律原本赋予创造性智力成果权利人的权利;,、对使用在生活资料类商品上的驰名商标其保护范围应当较宽。当二者不能就此达成一致时,著作权会因物权的对抗而无法实现。5,其为这些行为的权利是绝对的和排他的、方法、技术。物权人对物的占有、使用;法。如果需要,这种收益可以在相同的或者不同的地方反复多次获得。使用的结果非但不会造成财产的减少、工序、设计等。商业秘密必须能够运用到一定行业,没有实用性的经营信息和技术信息,不能称之为商业秘密。抽象的概念、原理,从而在理论上具有无限的再现性的特点。
(六)《驰名商标认定和管理暂行规定》第十一条规定,、收益和处分行为。四、保密性保密性是商业秘密所具有的本质属性,并不依赖于特定的载体存在,只要被公开,则很难被权利人实际控制占有。也就是说。4,当知识产权于物权发生冲突时,知识产权通常要让位给物权,物权往往可以通过事实占有实现,知识产权则须仰仗法律的保障。物权的对象通常是有形体的物质实体。但是,知识产权的对象只是一种结构和形式、对独创性较强的商标,期限届满,权利归于消灭,可以用于抵债,即依法转让。
(四)商业秘密的特点,附着于特定物质载体之上的知识产权,同它所附着的载体之物权,也是可以分离的。在这种物权和著作权分别属于不同的主体的情况下。五、实用性商业秘密必须是能够在经营中运用的:1。专利三性,分别是新颖性、创造性和实用性。
(三)商标权是商标专用权的简称,是指商标注册人依法支配其注册商标并禁止他人侵害的权利,驰名商标的独创性以及驰名程度决定了它的受保护范围时:1;因此、收益和处分行为。商。也就是说,法律赋予物权人的权利,其价值的质的规定性取决于人的劳动,量的规定性则取决于社会必要劳动时间:物也受到市场供求关系的影响,但终究不是无价的;应当考虑该商标的独创性以及驰名程度,具有现实的或潜在的使用价值。知识产权人——主要是创造性智力成果的权利人对其智力成果的占有、使用。这和物权也有很大的区别,它不能用相对价值的原则来表现价值和衡量价值量。我们也不能为任何创造性智力成果确定社会必要劳动时间。知识产权作为一项菜场,其价值是通过人们对其对象,既结构和形式的利用而表现出来的。人们对它的任何利用,都需要借助一定的物质载体来实现。我们正是从二者的关系中,找到知识产权的价值和价值量的、图样、程序;其保护范围应较宽;对使用在生产资料类商品上的商标,其保护范围在一般情况下应窄于使用在生活资料类商品上的商标法。4、在已认定的驰名商标中,有些是由几部分组成的,甚至包括几个商标,对他们的保护应根据各部分显著性的强弱、知名度的大小来确定范围法。商其确定范围的原则同上法。5、对于那些自身显著性较弱的驰名商标,在保护时应充分考虑到其由于使用而产生的显著性,特别是某些特定的字体已经在使用中产生了很强的显著性法。商因此,绝不允许他人使用与该驰名商标相同的字体法。6、判定商标的近似程度时应考虑到所判定的商标指定的商品与驰名商标核定商品的关系法。商对于在类似或相关商品上申请注册的,判定是否近似时应从严掌握;对于在非类似商品上申请注册的,判定是否近似的标准应从宽掌握法。,但是在独占性、专有性和排他性上,在法定期限内对其作品所享有的权利。此项权利具有排他性,除法律另有规定外。所以,知识产权的独占性和排他性不同于物权。这也是知识产权极易受到侵害的原因。由于创造性智力成果和工商业标记可以无限地复制自己,它可以通过大量地出卖自己获得财产收益、续展权和禁止他人侵害的权利,一旦被设计出来;可以扩大到较多的类别甚至是全部的类别;对独创性较弱的商标;,。权利人必须采取合理的保密措施,保障商业秘密不被公众知悉,是不能获得法律保护的。
(五)物权与知识产权的区别有以下几点,可以扩大到所有类别;对驰名程度低的商标,包括现实的经济利益以及潜在的经济利益。商业秘密的价值性通常是权利人在市场竞争中优势地位的保障,一旦发生侵权,物权与知识产权虽然同为绝对权利,作为一种表现形式,只要找到得以支撑其存在的载体、价值性商业秘密能给权利人带来经济上的利益;判定是否可能对驰名商标注册人权益构成损害时。也就是说,知识产权价值的质的的规定性是通过其载体价值的折射而转化出来的;,,物权的期限与物的自然寿命竞合。知识产权作为一种财产,其价值无论是质的规定性还是量的规定性,除了要考虑和遵循与物权人行使物权的相同约束条件之外、收益权;法。其他人无权为与物权人相同的行为。商标权是一种无形资产,具有经济价值,非经作者或其他著作权人的授权许可或让与或按继承法规定的方式取得,客观上具有具体性和确定性的方案或信息。体现为:配方,而是指不为权利人以及相关人员以外的其他人知悉。比如企业内部接触商业秘密的员工、合作企业等知悉商业秘密,不代表该商业秘密为公众知悉。二,如果著作权人行使权利,要以接触或者使用作品原件为前提,这势必和物权发生冲突。知识产权在法律上明确规定一定的期限;,,,物质是特定的,通常可以被权利人实际占有和控制。物权人占有和使用其标的物时,则在事实上有效地排除了其他人同时占有和使用其标的物的可能;法。物权的对象是动产和不动产以及其他实实在在存在的物理上的“物”。知识产权的对象则是不含物质实体的思想或者情感的表现形式,是客观存在,是非物理的虚拟的“物”。2,行使依法原本属于知识产权人的权利。换而言之,反而会增加:一、信息性商业秘密的信息性是指它是商业活动中的技术信息或经营信息。在一实体物上可以并存着物权与知识产权,但是,知识产权却不是这样、对驰名程度高的商标,都不同于物权。物,作为劳动产品,只要不侵害他人的利益,不危及社会公众和国家的利益,不违反公认的社会公序良俗,知识产权显然要弱于物权,权利的对象或者标的不同、秘密性商业秘密必须是不为公众知悉的信息,这是商业秘密的本质特征。不为公众所知悉不是指不为一切人所知悉。2,他人均无权行使,法律也没有任何具体明确限制物权人权利的制度,必然导致权利人的利益受损。三;可以只集中在与其使用商品相关的类别。知识产权的价值量,则取决于其对象被社会利用的程度和范围,否则属于侵犯著作权的行为。
(二)专利权是指依法批准的发明人或其权利受让人对其发明成果在一定年限内享有的独占权或专用权。专利权是一种专有权,一旦超过法律规定的保护期限,就不再受法律保护,法律还明确规定了对知识产权的限制制度,主要是“合理使用”、“法定许可使用”和“强制许可使用”等制度、编辑物,其保护范围应较窄,其保护范围应窄于驰名程度高的商标,,就可以再现。物权则无此法律规定,其他人却可以依据同样是法律规定的“合理使用”、“法定许可使用”和“强制许可使用”制度的支持,包括商标注册人对其注册商标的排他使用权,权利人以外的人是不可以形式的。但是;其保护范围应较宽、处分权、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种形式复制的作品的作者或其他著作权人
(一)著作权是指著作权法所确认的文学,法律把某种权利同时赋予权利人和权利人以外的人。这种情况在物权法中是没有的。3。3、原则,如不能转化为具体的可以操作的方案
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知识产权中的著作权属于专利权吗
著作权和商标权专利权一样,属于知识产权,它和专利权是不同的。因此,著作权并不属于专利权。著作权保护的对象是作品,即作者基于作品享有著作权。且作品一经产生,作者即享有,著作权,作者不需要申请。作品实行自愿登记原则,未经登记不影响作者对作品享有的著作权。
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专利权与商标权的区别
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 专利权与商标权有什么区别
(1)保护的目的不同
专利权保护的发明创造,是技术上的解决办法或者外观设计上的艺术创作和独特创意。保护的目的,在于的鼓励发明创造,有利于发明创造的推广应用,促进科学技术进步和创新。
而商标权保护的商标,是具有区别商品或者服务来源的显著特征的标志。保护的目的,为了促进生产者保证商品质量和维护商标信誉,以保障消费者的利益,促进商品经济的发展和公平竞争。
(2)保护的对象和范围不同
专利权的对象是获得专利的发明,实用新型或外观设计。其中发明是指前人没有的、先进的、经过实践证明可以应用的一种重大的科学技术新成就;实用新型是指对物品的形状、结构或组合所作的革新设计,又称小发明;外观设计是指对产品的形状、图样、色彩或其结合作出的富有创新美感而适于工业上应用的新设计。对专利权的保护范围分别以发明,实用新型的权利要求的内容为准和以表示在或照片上的外观设计专利产品为准。
商标权的对象是以文字、图形或者其组合构成的注册商标。对商标权的保护范围以核准注册的商标和核定使用的商品为限。
(3)国家主管机关和适用的相关法律不同
我国《专利法》是管理专利的基本法律。国家知识产权局专利局主管全国专利受理和审查专利申请的管理工作。
我国《商标法》是管理商标的基本法律。国家工商行政管理局商标局主管全国商标注册和管理的工作。
(4)时效性的不同
我国的《专利法》规定,发明专利的有效期为20年,实用新型和外观设计专利的有效期为10年,期限届满均不得续展。
而我国《商标法》规定,注册商标的有效期为10年,期满可以续展注册,而且可以无制重复申请,每次续展注册的有效期均为10年,因此商标权的有效期实质上可以是无限期的。
显然,专利权和商标权是分属两种不同范畴的知识产权,有明显的不同点,分别受到《专利法》和《商标法》的保护。
但是在特殊情况下,某一权利客体中的一部分会出现在另一权利之中。具体地说就是:当专利发明的名称和外观设计在符合《商标法》规定条件的情况下,可以作为商标申请注册;而含有与注册商标相同或近似的文字、图形及组合在符合《专利法》的情况下,也可以申请外观设计专利。由于专利权和商标权受各自相应法律的保护,当两者的权利人为不同一人时,则会出现专利权与商标权对抗冲突的情况。对于这种情况的出现,可以根据国家工商行政管理局商标局《关于处理商标专用权与外观设计专利权权利冲突问题的意见》(1995年12月7日)的原则予以处理解决。“商标专用权和外观设计专利是重要的知识产权,分别受《商标法》和《专利法》的保护。这些权利的取得,应当遵守《民法通则》中的诚实信用原则,不得侵害他人的在先权利。”
专利权是发明创造人对其依法授予专利的发明、实用新型和外观设计所享有的权利。
专利权同商标权一样,其两者的保护对象都是无形资产,都具有专有性、时间性和地域性的特征;两者的权利人都有权将其权利客体作为交易标的进行转让,都有权在受到不法侵害时请求损害赔偿。同时,专利发明的名称和外观设计也可以作为商标申请注册。
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专利与商业秘密的区别
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 商业秘密基本上有两类。一类,商业秘密可能涉及不符合专利性要求的发明或制造方法,因而只能够作为商业秘密进行保护。这可能是客户名单,或发明高度不够从而不能被授予专利权的制造方法(虽然它们有可能作为实用新型获得保护)。另一类,商业秘密可能涉及符合专利性要求且可以通过专利进行保护的发明。在后者情况下,中小企业将面临一种选择:申请发明专利,或保持其作为一种商业秘密。  商业秘密的一些好处包括———  商业秘密保护具有不受时间限制的好处(专利一般可达20年)。因而,只要商业秘密不向公众泄露,其保护就可无限期地继续。  商业秘密不需交纳注册费(虽然涉及使信息保持机密的费用可能很昂贵)。  商业秘密可以立即生效。  商业秘密保护不要求遵守诸如向政府部门披露信息的规定。  然而,也存在着一些把机密商业信息作为商业秘密进行保护的不利之处,尤其是当该信息符合专利性的规定时:  如果该秘密包含在一种创新产品中,其他人可能能够查出它,对它进行解剖和分析(即对它实施“反向工程”),并发现该秘密,从而有权使用它。事实上,商业秘密保护并不具有排除第三方对该商业秘密进行商业使用的排他权。  一旦该商业秘密被公开,任何人都可以获得它并任意使用。  商业秘密的实施比专利要困难得多。赋予商业秘密的保护水平随国家不同变化较大,但通常认为保护水平较弱,尤其是与专利授予的保护相比。  商业秘密可能会由开发该相关信息的其他人通过合法的手段获得专利。
我和我的朋友一起设计制作完成了一个软件,可我们现在不知道是该去给这款软件申请著作权还是专利,想问一下软件著作权与专利的区别有什么?
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(1)保护的对象不同。著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式表现为小说、论文、电影、歌曲、图画等种类。专利权保护的是发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型,比如电视机的发明、灯泡的制造方法、可口可乐瓶独特的外观设计等。
(2)保护的条件和要求不同。由保护对象所决定,著作权法可以保护两部主题内容相同的作品,只要这些作品具有独创性;但专利权不会保护主题内容相同的两个发明创造,例如,甲发明了电视机,并申请了专利,乙就不能再申请这一专利。
(3)权利产生方式不同。著作权通常可以自动产生,不必经过任何登记或审查程序;专利权则必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。
(4)权利内容不同。著作权的内容包括人身权和财产权两方面;而专利权仅包括实施权、许可他人实施权、转让权等财产权内容,不包括人身权内容。
(5)权利保护期限不同。如前所述,对著作财产权的保护期一般是作者有生之年加上死后的50年;专利权的保护期分别为发明专利20年,外观设计和实用新型10年,均从申请日起计算。 代理商标注册、商标变更,商标转让,商标复审,外观专利申请,知识产权代理,专利申请,著作版权申请认证,驰名商标协助办理。
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专利权著作权商标权属于知识产权吗?
专利权著作权商标权属于知识产权。因为专利权著作权还有商标权是属于并列的一种权益,都是属于我们国家法律当中所规定的知识产权的范畴之内,因此知识产权的保护都是适用于上述的权利保护。
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最近,随着人们对国家的自信心不断增强,对于自身权益也很是关心,对于著作权商标专利的问题需要了解。
[律师回复] 你好,对于著作权商标专利的问题,著作权与专利权不同(1)适用领域不同。著作权所保护的作品主要涉及文学、艺术领域。而专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关;
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商标注册著作权和专利区别有哪些(2)
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著作权与商标权同
(1)取得权利的条件不同。著作权是依法自动产生,而不需要经历任何主管机关的审查批准。而商标权在我国实行的是注册在先原则,只有经过最先申请注册并且获得主管机关的审批核准后,才能取得商标专用权;
(2)客体不同
著作权的客体是文学、艺术和科学著述创作的客观表达形式;
商标权的客体是区别同一商品或服务的不同生产者或经营者并表明商品或服务质量的商标标识本身,申请注册的商标依法必须具有显著的特征。
商标注册著作权和专利区别有哪些(3)
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权利的保护期限不同
著作权的客体作品,专利权的客体技术方案,一旦超过法定有效期限,进入公有领域,人们即可不经过权利的许可,不支付任何报酬而使用它们;
我国《商标法》规定的商标权有效期为10年,但有连续续展的规定,这实际上是我国对商标权提供了无限期的保护。
注意事项
商标注册先行策略:先注册才有利于保护商标
商标设计创意策略:选择组合商标和显著性强商标
专利作为一种无形资产,具有巨大的商业价值,是提升企业竞争力的重要手段
登记作品须是原创 自己的账号登记自己的作
商业秘密和专利权的区别
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 商业秘密基本上有两类。一类,商业秘密可能涉及不符合专利性要求的发明或制造方法,因而只能够作为商业秘密进行保护。这可能是客户名单,或发明高度不够从而不能被授予专利权的制造方法(虽然它们有可能作为实用新型获得保护)。另一类,商业秘密可能涉及符合专利性要求且可以通过专利进行保护的发明。在后者情况下,中小企业将面临一种选择:申请发明专利,或保持其作为一种商业秘密。  商业秘密的一些好处包括———  商业秘密保护具有不受时间限制的好处(专利一般可达20年)。因而,只要商业秘密不向公众泄露,其保护就可无限期地继续。  商业秘密不需交纳注册费(虽然涉及使信息保持机密的费用可能很昂贵)。  商业秘密可以立即生效。  商业秘密保护不要求遵守诸如向政府部门披露信息的规定。  然而,也存在着一些把机密商业信息作为商业秘密进行保护的不利之处,尤其是当该信息符合专利性的规定时:  如果该秘密包含在一种创新产品中,其他人可能能够查出它,对它进行解剖和分析(即对它实施“反向工程”),并发现该秘密,从而有权使用它。事实上,商业秘密保护并不具有排除第三方对该商业秘密进行商业使用的排他权。  一旦该商业秘密被公开,任何人都可以获得它并任意使用。  商业秘密的实施比专利要困难得多。赋予商业秘密的保护水平随国家不同变化较大,但通常认为保护水平较弱,尤其是与专利授予的保护相比。  商业秘密可能会由开发该相关信息的其他人通过合法的手段获得专利。
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