根据专利法规定专利权从那天算起?

最新修订 | 2024-02-23
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专家导读 根据专利法规定专利权从申请的那一天开始来进行一个保护计算,对于专利权法来说的话,它是分为不同种类的,一般情况下使用新型的发明专利保护期限是20年的时间,外观设计是10年。
根据专利法规定专利权从那天算起?

一、根据专利法规定专利权从那天算起?

根据专利法规定专利权从申请的那一天开始来进行一个保护计算,发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年,均自申请日起计算。

专利保护期的起算点并非专利公告日,专利公告日是专利权人取得专利权的起算点,各类专利的申请日均早于公告日,也就是说发明专利权人享有专利权保护期小于20年,实用新型专利权人和外观设计专利权人享有专利权的保护期小于10年。对于专利权人来说,超过保护期的专利即成为公共技术,人人均可无偿使用,此项专利在商品市场上也就没有了“卖点”,因此在购买专利时要注意申请日,此点将影响专利转让对价。还有一点需要注意,我国《专利法》规定专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。因此专利“买家”要切记到国家知识产权局的相关部门做专利转让的备案登记,预防他人侵权,以保证自身拥有专利权利益的最大化。

二、不予专利保护的事项有哪些

我国专利法第25条明确规定对下列各项不授予专利权:

1、科学发现

科学发现是知识产权的一种,但单纯的科学发现不能获得专利保护。如果能将发现付诸应用,则可以就该产品或方法获得专利权。

2、智力活动的规则和方法

3、疾病的诊断和治疗方法

这里所述的疾病的诊断和治疗方法,是指以活的人体或者动物体为实施对象的,而在已经死亡的人体或者动物体上以及对已经脱离活的人体、动物体的组织或者流体进行的测试、保存或者处理方法,例如防腐、制作标本、血液的处理和分析方法等,则可以获得专利权。

4、动物和植物品种

动物和植物品种是有生命的物体,是大自然的产物,一般认为不属于人类的发明创造。同时,动植物品种的培育受自然条件的影响很大,也不适于用专利制度来保护。需要注意的是,微生物品种以及动植物品种的生产方法是可以得到专利保护的。

当代社会,专利权法当中规定的是对专利权来进行一定的保护的期限和保护的范围力度等等,所以在什么样的情况之下是可以进行保护的,一般,主要是当事人自己来提出申请,那一天开始就可以计算进去保护期限。

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(三)疾病的诊断和治疗方法;
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(四)项所列产品的生产方法,可以依照专利法规定授予专利权。 释义:本条是关于不授予专利权的智力活动成果的规定。  
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根据我国专利法的规定,获准授权的专利申请应符合什么条件?
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(一)科学发现;  
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(三)疾病的诊断和治疗方法;  
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知识产权
专利申请的法律依据有哪些
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 对于专利申请法律都有哪些规定 第二十六条 申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。 请求书应当写明发明或者实用新型的名称,发明人的姓名,申请人姓名或者名称、地址,以及其他事项。 说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。 权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。依赖遗传资源完成的发明创造,申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源;申请人无法说明原始来源的,应当陈述理由。 第二十七条 申请外观设计专利的,应当提交请求书、该外观设计的或者照片以及对该外观设计的简要说明等文件。 申请人提交的有关或者照片应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。 第二十八条 专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的,以寄出的邮戳日为申请日。 第二十九条 申请人自发明或者实用新型在外国 第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。 申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,又向专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权。 第三十条 申请人要求优先权的,应当在申请的时候提出书面声明,并且在三个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本;未提出书面声明或者逾期未提交专利申请文件副本的,视为未要求优先权。 第三十一条 一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。 一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计,或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计,可以作为一件申请提出。 第三十二条 申请人可以在被授予专利权之前随时撤回其专利申请。 第三十三条 申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原或者照片表示的范围。
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失效专利有什么用?为什么那么多人问无效的专利?
[律师回复] 所谓失效专利,泛指因法律规定的各种原因而失去专利权、不再受专利法律保护的专利。这类专利有专利技术含量而不受专利法律保护,成为公利技术,是我国企业的巨大宝库。有效利用失效专利具有一定的作用及意义。
一、有效利用失效专利的作用  由于我国整体科技技术水平与发达国家的差距及我国现阶段的经济发展形势,应该重视失效专利的应用,因为失效专利作为一种廉价的信息资源有巨大的作用。 

1)直接将失效专利转化为生产力。由于失效专利将有关的技术细节一一罗列,因此只需按部就班就可生产出原型产品,这将省去一笔可观的专利转让费用,特别是对于资金不充裕的投资者尤为适合。 

2)通过失效专利了解市场动态。专利一般在10年至20年之后才成为失效专利,在这段时间里可显示出这个项目的技术分布、市场走向,对于投资者今后的投资取舍,将具参考价值。 

3)对于失效专利进行二次开发。由于专利到了失效的阶段,其技术的应用可能已经非常成熟,市场环境明朗,所以投资者无须自己从头研究,便可以站在更高的起点发明创造,利用失效专利提供的技术支持,开发出更具实用性和前瞻性的专利。 

4)作为分析专利价值的工具。由于专利凝结了发明者的智慧,因此一般专利发明人对于专利都会报出一个非常高的价格,如何才能评估这种无形价值呢及时检索有关的失效专利无疑是最好的办法之一,将对方专利的细节与有关失效专利的细节进行比较,分析出这项专利的市场价值,就可以得出一个令双方都信服的价格。  
二、有效利用失效专利的意义  资金和技术匮乏的我国企业在这个巨量的失效专利库中淘宝,会有很大收获。  
(一)国外失效专利具有市场前景。失效专利只是指在法律意义上不保护其专利权人的独占权,但并不是说它在市场上没有意义。
(二)使用国外失效专利成本低廉。国际技术许可贸易中,LSLP(许可方占有接受方的利润份额,也就是所谓的利润分成)往往有1/3之多,也就是说一般技术进口方利润的1/3要划归专利权拥有方。而使用国外失效专利却不费分文,只用承担信息收集、甄别加工的成本。
给予从属专利强制许可的条件
[律师回复] 您好,关于给予从属专利强制许可的条件这个问题,我的解答如下, 给予从属专利强制许可应当满足如下条件:
(1)具有存在两个专利,在先专利的实施有赖于在后专利的实施;
(2)在先专利和在后专利都是发明或实用新型;
(3)在后专利相对于在先专利来说,具有明显经济意义的重大技术进步,即在技术上有较突出的贡献并且能够产生巨大的经济意义。
在存在从属专利的情况下,往往会发生两专利权人都希看获得对方专利实施权的局面:一方面,在后专利的专利权人固然取得专利权,但由于该技术处于在先专利的保护范围之内,因此在取得在先专利权人同意前不能实施该专利;另一方面,由于在后专利在技术上比在先专利先进,在先专利权人也希看实施更为先进的技术。
一般而言,通过“交叉许可”往往能够解决上述矛盾,但是,在实践中,在先专利权人可能出于竞争等原因而不愿意由在后专利权人实施其专利,从而阻碍了在后专利所保护的技术的实施,因此有此情况下给予强制许可。
由于在先专利权人一般也希看能够实施在后专利的技术,考虑到在先专利权人的利益,在依照上述规定给予实施强制许可的情形下,国家知识产权局根据在先专利权人的申请,也可以给予实施在后专利的强制许可。
给予从属专利强制许可的前提
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 给予从属专利强制许可应当满足如下条件:
(1)具有存在两个专利,在先专利的实施有赖于在后专利的实施;
(2)在先专利和在后专利都是发明或实用新型;
(3)在后专利相对于在先专利来说,具有明显经济意义的重大技术进步,即在技术上有较突出的贡献并且能够产生巨大的经济意义。
在存在从属专利的情况下,往往会发生两专利权人都希看获得对方专利实施权的局面:一方面,在后专利的专利权人固然取得专利权,但由于该技术处于在先专利的保护范围之内,因此在取得在先专利权人同意前不能实施该专利;另一方面,由于在后专利在技术上比在先专利先进,在先专利权人也希看实施更为先进的技术。
一般而言,通过“交叉许可”往往能够解决上述矛盾,但是,在实践中,在先专利权人可能出于竞争等原因而不愿意由在后专利权人实施其专利,从而阻碍了在后专利所保护的技术的实施,因此有此情况下给予强制许可。
由于在先专利权人一般也希看能够实施在后专利的技术,考虑到在先专利权人的利益,在依照上述规定给予实施强制许可的情形下,国家知识产权局根据在先专利权人的申请,也可以给予实施在后专利的强制许可。
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