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教唆犯怎么处理,教唆犯对加重结果责任承担

帮助5人 4.8w浏览 匿名 2020-11-08 陕西商洛
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    解答如下,   教唆犯对加重结果承担责任,须教唆行为与加重结果间有客观的因果联系,在此基础上再考察其是否具备预见可能性等主观归责问题,始符合主客观相一致的定罪原则。准以此言,只要正犯的基本行为与加重结果具有相当的因果关系,作为间接原因力,应可认定教唆犯的因果关系成立,为追究其加重责任提供了客观基础。关于教唆犯与正犯在不同主观状态下可否成立结果加重犯的未遂形态,本文也一并予以了探讨。  教唆犯对加重结果的责任承担问题,在理论与实践上都是一个比较棘手的问题,而这方面见诸的笔墨不多。本文对此问题作一探讨,以求教于同仁。  一、教唆犯因果关系的判断问题  在教唆犯成立共同犯罪的场合,从教唆犯的因果过程来看,教唆行为引起了被教唆人的犯罪行为,这是
    第一个因果关系;被教唆人的犯罪行为又造成了犯罪结果,这是
    第二个因果关系。这两个因果关系分别观之,其成立是没有什么问题的。但有争议的是如何看待教唆行为与犯罪结果之间的关系,主张共犯有从属性者,大抵否认教唆犯与犯罪事实之因果关系,
    ①然而司法中教唆行为都因为实行行为的既遂而亦成立教唆既遂,因而该理论有缺陷。学理上因教唆犯之行为使犯罪之因果联络为之处长,故有“纵的共犯”之称,
    ②这对于正确揭示共同犯罪行为与犯罪结果之间的因果关系是有道理的。对此,日本刑法学者牧野英一曾经指出:“我们认为应从如下两个方面观察共犯关系:其一是因果关系的拓宽问题……其二是因果关系的延长问题。在教唆的一般场合,犯罪行为与正犯先后指向一定的犯罪事实。指向其犯罪事实的甲是原因,而乙是原因的原因。”
    ③申言之,被教唆者的犯罪行为是犯罪结果的原因,而教唆行为相对于犯罪结果来说是原因的原因(间接原因)。正如我国有的学者所指出的那样,教唆犯的教唆行为与被教唆人的特定的犯罪实行行为、特定的犯罪结果之间具有间接的因果关系。总之,共犯不外是犯罪行为之一种特别形态,其于犯罪结果之因果关系实与通常形态之犯罪行为无异。教唆犯的因果关系也不外乎如此。  一般而言,结果加重犯里的基本犯里隐藏着发生严重结果的危险性,一旦当其加重结果之发生由来于基本犯的行为,即足可认定二者之间存在因果关系。教唆犯为了实现自己的犯罪意思而把他人实施的违法行为当作自己的行为。如果他人实施基本犯行而致发生了加重结果的话,站在本文所主张的因果关系延长的立场,作为间接原因力,教唆犯因果关系应受到被教唆犯的因果关系之约束。详言之,除实行过限、错误等特殊场合外,教唆行为与加重结果间的因果关系与其被教唆者的基本犯罪与加重结果之间的因果关系同其命运,如果被教唆者在教唆的范围内所实施的基本行为与加重结果间具有相当的因果关系,教唆者的因果关系就得到了肯定,因而教唆犯对该加重结果也就具备了客观归责的基础;如果被教唆者的基本犯行与加重结果缺乏因果联系,那教唆犯的因果关系自应得到排除。  问题是采用何种标准来判断这种因果关系与条件说、原因说相比,相当因果关系说占有相当影响。该说认为在一般人的经验上,只要有这种行为,通常被认为会发生这样的结果,这种场合就存在因果关系。
    ②相当因果关系说在确定判断相当性的根据时,内部又分为客观说、主观说与折衷说三种学说。主观说认为,应当以行为当时行为者认识到的情况以及能够认识的情况为根据。客观说认为,应当以行为当时客观存在的所有情况,以及行为后发生的情况和行为时一般人的认识情况为根据。折衷说认为,应当以行为时一般人能够认识的情况以及行为者认识到的情况为根据。我国著名刑法学者陈兴良教授是赞成主观说的,他认为,在确认刑法意义上的因果关系的时候,作为价值评判的因素,主要体现在行为人对于客观因果关系的预见及其预见可能性上。如果具有预见或者预见可能性,则应认为具有犯罪因果关系,从而产生刑事责任。反之,如果没有这种预见或者预见可能性,则虽然有作为行为事实的因果关系,但不能认为具有犯罪因果关系。
    ①对此,笔者认为客观说更有其合理性,本文从之。理由如下:  
    1、因果关系只是一个事实判断问题,不应该加入行为人的主观色彩。行为的实施和结果的出现都是客观存在,而行为与结果之间是否具有因果关系也只是一个客观联系问题,与行为人的主观认知状态不必皆有关涉。行为造成了某种危害结果,也就是说某一危害结果在客观上确定是某人的行为造成的,就应当认定二者之间具有因果关系,该行为人就具备了对该危害结果承担刑事责任的前提条件;反之,行为与结果之间不具有事实上的因果关系,行为人就不应当对该危害结果承担责任。而行为人的主观认识对此判断不应该产生影响,因果关系不以行为人意志为转移。而折衷说、主观说将行为者的认识情况予以考虑,使本来应当属于客观存在的因果关系主观化,在立论上很难站住脚。  
    2、我国的犯罪构成采取的是“四要件说”,即犯罪客体、犯罪的客观方面、犯罪主体和犯罪的主观方面。尽管犯罪主客观方面是有机联系的统一整体,但具体认定时仍应分别考察之。因果关系乃犯罪客观方面应予解决的问题,而折衷说、主观说硬将主观方面内容强加到犯罪客观方面来一并认定考察,造成了体系上的紊乱,实不可取。再说,在因果关系与刑事责任的关系上,前者只是后者的必要条件,而不是充分条件,即使某一危害结果与某人的行为具有因果关系,也只是具备了承担责任的前提和可能性,但如行为人主观上缺乏罪过,即既无故意也无过失,仍然不能构成犯罪和使其负刑事责任。主观说与折衷说混淆了因果关系与有责性的问题。而且,在司法实践中,客观说也较合于科学的体察事物之条理。盖审理事实,推问某行为是否为结果之相当条件,恒涉及行为之原因的问题,原因力确定后,关于违法、责任等问题乃次第为待决之要点,是为必然之条理。而行为之原因力仅依行为当时所见之环境情况尚难准确确知,惟有依行为后之立场,综合行为当时实际存在之客观事实,方可作确实估计。  
    3、客观说现在正在成为有力的学说。在日本,客观说的优点在于可以对因果关系予以客观的判断,因而有不少的支持者。②近来在德国,由Jescheck、Rudolphi等人提倡的客观的归责论,也是一种有力的学说。它认为,因果关系问题与归责的问题应当加以区别,前者根据条件说进行判断,后者则根据客观的归责论进行考虑。客观的归责是以人的行为与结果之间存在条件关系为前提,当该行为产生被法律否认的危险,并且该危险实现了符合构成要件的结果时,才被承认。
    ③而事实上,客观说与条件说没有明显的区别,依笔者之见,客观的的归责论这一理论在适用上,与客观的相当困果关系说如出一辙。
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    11 2020-11-08
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教唆他人犯罪属于教唆犯?
根据国家相关法律规定,教唆他人犯罪的行为属于教唆犯,在被教唆人实施具体犯罪行为之后,教唆人以共同犯罪进行论处,并且结合其在犯罪中起的具体作用依法追究刑事处罚责任和量刑标准。
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刑事辩护
犯了盗窃罪能离婚吗
[律师回复] 解析:
在涉及到盗窃罪拘留期间,当事人仍可依法申请离婚。
夫妇双方可以通过协议离婚的方式,即双方自愿协商达成一致,且按照相关流程办理离婚手续;
或者由其中一方提出诉讼离婚,请求法院判决离婚。
如若法院依据相关法律条款进行审判后,认定该对夫妇之间的感情确已破裂且无法调解,便可能会做出离婚的判决。
关于盗窃罪的具体刑罚标准,根据我国刑法典规定,盗窃数额达到一定程度者,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还需承担罚金的处罚;
若数额巨大或存在其他严重情节,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金;
而对于数额特别巨大或具有其他特别严重情节的犯罪行为,则将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收个人财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
《民法典》第一千零七十九条
夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。
人民法院审理离婚案件,应当进行调解;
如果感情确已破裂,调解无效的,应当准予离婚。
有下列情形之一,调解无效的,应当准予离婚:
(一)重婚或者与他人同居;
(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;
(四)因感情不和分居满二年;
(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
一方被宣告失踪,另一方提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
经人民法院判决不准离婚后,双方又分居满一年,一方再次提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
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教唆他人犯罪是不是教唆犯?
教唆他人犯罪的行为属于教唆犯,但是根据国家相关法律规定中,并没有存在教唆犯罪名,司法实践中以被教唆人实施犯罪行为的共同犯罪进行论处,并且结合教唆人在犯罪过程中起的具体作用确定量刑标准,一般情况下教唆人在共同犯罪中处于主犯的地位需要从重进行处罚。
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刑事辩护
诽谤罪的犯罪构成是怎样的
[律师回复] 解析:
诽谤罪之构成要件包括以下四个方面:
第一,犯罪客体。
该罪名所侵害的权益同侮辱罪一致,皆为人格尊严以及名誉权利。
需要强调的是,犯罪侵害的对象是具体的自然人个体;
第二,犯罪客观方面。
本罪行在实际实施过程中表现出行为人捏造并散布某种虚构事实,这种行为的实质是为了降低他人的人格尊严和名誉价值,情节严重的则构成此罪;
第三,犯罪主体。
本罪的主体是一般的普通公民,只要符合法定的刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人都可以成为本罪的主体;
第四,犯罪主观方面。
本罪的主观心态必须是故意为之,行为人明知其发布的信息是足以损害他人名誉的虚假内容,同时也清楚地知道自己的行为将会导致他人名誉受损的不良后果,而且还期望这样的结果能够实现。
行为人的最终目的就是破坏他人的名誉形象。
然而,如果行为人误将虚假事实当作真实情况进行传播,或者虽然散布了虚假事实但是没有损害他人名誉的意图,那么就不能被认定为诽谤罪。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
什么是强奸罪共犯
[律师回复] 解析:
对于共同犯罪人的分类,主要可划分为主犯、从犯以及胁从犯等类型。
在强奸罪这一罪行的相关共犯案件中,其主要的表现形式则主要为主犯及从犯两种情况:
首先,主犯。
所谓主犯,即是在整个犯罪过程中起到主导性作用的犯罪分子,而在强奸罪这一罪名的范畴内,主犯便是那些实际实施了强奸行为的犯罪分子。
在强奸罪的共同犯罪案件中,也存在着可能所有参与者均为主犯的情况,即我们常说的轮奸现象。
其次,从犯。
在共同犯罪案件中,那些发挥次要或辅助性作用的犯罪分子,便被称为从犯。
从犯又可细分为两类人群:
第一种是从犯,他们在共同犯罪活动中扮演次要角色,即相较于主犯而言,他们在共同犯罪的形成以及共同犯罪行为的执行、完成方面所起的作用相对较小;
第二种是从犯,他们在共同犯罪活动中发挥辅助性作用,即为共同犯罪提供便利条件的犯罪分子,这类人员通常被称作帮助犯。
在涉及到强奸罪的案件中,法院可以依据以下不同的情节,在相应的法定范围内确定量刑起点:
1、若仅有一名女性受害者,那么被告人的量刑起点可以在三年至六年有期徒刑之间进行确定;
若受害者为未成年少女,那么被告人的量刑起点可以在四年至七年有期徒刑之间进行确定。
2、如果存在以下任何一种情况,被告人的量刑起点可以在十年至十三年有期徒刑之间进行确定:
(1)强奸妇女、奸淫幼女的情节极其恶劣;
(2)强奸妇女、奸淫幼女人数达到三人;
(3)在公共场合当众强奸妇女;
(4)两人以上轮奸妇女;
(5)强奸导致受害者重伤或造成其他严重后果。
但需注意的是,依法应判处无期徒刑以上刑罚的情况不在此列。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二十五条
【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;
应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条
【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条
【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。
对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二十八条
【胁从犯】对于被胁迫参加犯罪的,应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。
第二十九条
【教唆犯】教唆他人犯罪的,应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。
教唆不满十八周岁的人犯罪的,应当从重处罚。
如果被教唆的人没有犯被教唆的罪,对于教唆犯,可以从轻或者减轻处罚。
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教唆犯罪和犯罪谁更严重
指使他人犯罪,一般来说指使者罪大。指使他人犯罪的,如果是在胁迫的情况下实施的,构成胁从犯,依据犯罪情节从轻减轻处罚,如果是在教唆情况下实施的,教唆人构成教唆犯,依据其在教唆中的作用处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪的,应当从重处罚。关于教唆犯罪和犯罪谁更严重可以参考如下相关内容。
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刑事辩护
帮信罪刷脸是指哪些人犯罪
[律师回复] 解析:
在实践中,帮助信息网络犯罪活动至始至终都是一种严重违法的行径。
此项罪名,亦即“帮信罪”的全称,旨在打击那些明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动、仍为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或提供广告推广、支付结算等协助的人员。
按照中国的刑法法规,对于帮信罪的量刑标准通常设定为三年以下有期徒刑或者拘役,并且需要同时处罚金。
因此,最坏的情况下,涉案者可能会面临长达三年的监禁。
关于帮信罪的构成要件,主要涉及四个方面:
1)犯罪主体,即所有达到法定年龄(16岁以上)的自然人皆有可能成为帮信罪的犯罪嫌疑人;
2)主观方面,必须是故意为之,即明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助;
3)侵害客体,即国家对正常信息网络环境的有效管理秩序;
4)客观方面,则表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节较为严重的行为。
根据相关法律规定,这一客观方面具体涵盖了明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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教唆犯如何定罪,如何认定教唆犯
1、教唆他人犯罪的,应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚2、教唆不满18周岁的人犯罪的,应当从重处罚。如何认定:1、对于教唆犯,应当按照他所教唆的罪定罪,而不能笼统定教唆罪2、对于间接教唆的也应按教唆犯处罚3、当刑法分则条文将教唆他人实施特定犯罪的行为规定为独立犯罪时。
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刑事辩护
团伙盗窃罪严重吗
[律师回复] 解析:
关于团伙盗窃罪中对主犯的处置,应以其实际参与或主导的所有犯罪行为进行定罪量刑。
相较之下,对于从犯,则应在法律允许的范围内,给予适当的从轻、减轻甚至是免除处罚。
至于具体的刑罚年限,则需依据案件的具体情况来判断。
在量刑标准方面,根据我国刑法的相关规定,盗窃公私财物价值达到人民币1000元至3000元以上、30000元至100000元以上以及300000元至500000元以上的,应当被分别认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
根据这些标准,盗窃数额较大者将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被处以罚金;
而盗窃数额巨大或者存在其他严重情节的,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样也会被处以罚金;
至于盗窃数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的,则将面临十年以上有期徒刑乃至无期徒刑,并且可能被处以罚金或者没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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教唆他人犯罪的一定是教唆犯吗
教唆他人犯罪的是否是教唆犯要根据具体的实际情况来看,因为不同的情况对应发挥的作用不同,那么对应承担的责任也是不同的,但是教唆他人犯罪本身就是不允许的,是一种违法行为。
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刑事辩护
半年盗窃罪严重吗
[律师回复] 解析:
在法律范畴中,尽管盗窃并非严重犯罪,然而在普通公众的认知中,诸如谋杀、强奸、抢劫及故意伤害致人重伤等罪行往往被视为刑事领域中的重大案件。
然而值得注意的是,若盗窃者实施了多次盗窃或涉及盗窃价值巨大的物品,那么其情况将变得十分严峻。
对于盗窃罪的量刑标准,需要依据盗窃罪的具体案情进行判断。
倘若犯罪嫌疑人能够主动投案自首,展现出良好的认罪悔过态度,并且积极地向受害人退还赃款和赔偿损失,那么人民法院在审理过程中有可能会对其予以减轻处罚。
在法律层面,盗窃公私财物数额较大,乃是法定构成盗窃罪的关键要素;
同时,盗窃活动的具体情节亦是定罪的重要依据。
盗窃财物的数额大小,可以反映出行为的社会危害程度,这是区分罪与非罪、衡量罪行轻重的重要参考指标之一。
在盗窃行为完成之际,只要财物已经脱离物主的掌控,实际处于行为人的控制之下,即可认定为既遂。
无论盗窃所得的财物最终被行为人占有、赠与他人、交由集体保管,抑或是被毁坏或再次被他人非法占据,这些都只是非法侵占财产所有权后的处理方式和去向问题,无法改变其非法侵犯财产所有权的本质特征,因此并不影响本罪的成立。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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帮信罪主犯缓刑多少年判刑
[律师回复] 解析:
缓刑之期限务必依据所判主刑得以明确界定。
若被告人被判处拘役,其缓刑考验期间应在原审裁判期以上一年以下,且不得低于两个月;
倘若被告人为有期徒刑罪犯,则缓刑考验期限须在原判刑期之上五年以下,并且不得低于一年。
缓刑考验期限的起算日期自判决正式生效之日开始计算。
关于“帮助信息网络犯罪活动罪”方面的法律条文规定,如果行为人明知他人正在运用信息网络实施犯罪行为,仍为之提供互联网接入服务、服务器托管、网络存储、通讯传输等各类技术支持,甚至是提供广告推广、支付结算等协助行为,情节严重者,将面临三年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚,并可能被处以罚金。
对于单位犯下此类罪行的情况,将对该单位施以罚金处罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照第一款的相关规定进行惩处。
如存在前述两种行为,同时还构成了其他犯罪行为,那么将依据处罚程度较重的规定进行定罪量刑。
对于犯有帮信罪的嫌疑犯,若无其他重大刑事责任,其获得缓刑判决的可能性相当大。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
抢劫罪属于哪种犯罪行为
[律师回复] 解析:
1.抢劫是严重违反刑法相关规定的行为,也就是我们通常所说的犯罪行径。
2.抢劫的主要特征在于,行为人以非法占有他人财产为目的,采取暴力、恐吓或其它方法,侵害公私财物的所有者、保管者、看护者或是持有者的人身安全,强迫他们立刻交出现金或将财物据为己有的恶劣行为。
其中,所谓的“暴力”,是指行为人对受害者的身体进行直接的打击或强制性的限制。
3.在实践中,最为常见的暴力形式包括殴打、捆绑、禁闭等,甚至可能涉及到伤害乃至谋杀等极端情况。
至于“胁迫”,则是指行为人通过立即实施暴力来威胁受害者,对其实施精神上的压迫,使得受害者因恐惧而无法反抗,只能被迫当场交付财物或眼睁睁地看着财物被夺走。
此外,“其他方法”则是指行为人除了采用暴力和胁迫手段之外,还会运用其他各种手段,让受害者陷入无法反抗或无力反抗的境地。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
盗窃罪拘留3天的严重吗
[律师回复] 解析:
若盗窃行为涉及的金额未超过1000美元,则行为人将遭受行政拘留,这无疑是一种违反法律的行径;
而当涉案金额达到或超过1000美元时,其将构成盗窃罪名,并需要接受刑事拘留,即为一种犯罪行为。
对于尚未构成犯罪的情形,行为人可能会面临5天至10天不等的拘留惩罚,同时还需支付最高500美元的罚款;
如果情节较为严重,那么拘留时间将会延长到10天至15天,罚款金额也可能增加至1000美元以下。
然而,一旦构成了盗窃罪名,就必须按照相关法律法规进行处理。
根据现行法律规定,盗窃数额较大者,将面临3年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚,并且还需承担罚金;
若数额巨大或者存在其他严重情节,则可能被判处3年以上10年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金;
至于数额特别巨大或者具有其他特别严重情节的罪犯,他们将面临10年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或者没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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