专利权和著作权的比较有什么不同

最新修订 | 2024-02-27
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专家导读 1、专利权与著作权二者保护的对象是不同的。2、专利权与著作权二者保护的条件和要求不一样。3、专利权与著作权二者权利产生的方式存在差异。4、专利权与著作权二者的权利内容不一样。5、专利权与著作权二者保护的期限不同。
专利权和著作权的比较有什么不同

一、专利权著作权的比较有什么不同

著作权是指公民、法人和其他组织对所创作的文学、艺术和科学领域内的作品依法享有的专有权利。专利权是指专利权人对其发明、实用新型和外观设计依法享有的专有权利。著作权和专利权的不同之处主要表现为:

(1)保护的对象不同。著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式表现为小说、论文、电影、歌曲、图画等种类。专利权保护的是发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型,比如电视机的发明、灯泡的制造方法、可口可乐瓶独特的外观设计等。

(2)保护的条件和要求不同。由保护对象所决定,著作权法可以保护两部主题内容相同的作品,只要这些作品具有独创性;但专利权不会保护主题内容相同的两个发明创造,例如,甲发明了电视机,并申请了专利,乙就不能再申请这一专利。

(3)权利产生方式不同。著作权通常可以自动产生,不必经过任何登记或审查程序;专利权则必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。

(4)权利内容不同。著作权的内容包括人身权和财产权两方面;而专利权仅包括实施权、许可他人实施权、转让权等财产权内容,不包括人身权内容。

(5)权利保护期限不同。如前所述,对著作财产权的保护期一般是作者有生之年加上死后的50年;专利权的保护期分别为发明专利20年,外观设计和实用新型10年,均从申请日起计算。

二、专利权和版权的相同点有哪些

1、无形性:

(1)表现为对某项权利的占有。

(2)标的是某种权利,是无形的。

(3)利用和转移一般并不引起相关有形物的消耗和转移。

(4)标的具有可分别利用性(有人称之为“使用价值无限性”),即在同一时间、不同地点可由多人分别按各自的方式加以利用。

(5)侵害行为不一定都很直观、明显,既有直接的,也有间接的,情况多种多样,比较复杂,给侵权的判定增加了难度。

2、独占性:专利权、版权为权利人所专有,非经权利人许可或经过一定的法律手续,其他人不得擅自行使这些权利,否则就构成侵权。

3、地域性:一国或一地区所确认和保护的权利,只在该地域有产权,超出该地域就不发生效力。

4、时间性:保护有期限。

关于专利权与著作权,既存在联系,也有不一样的地方。总结之后发现,二者的不同之处主要体现在五个方面。当然了,专利权与著作权均属知识产权范围内,从目前的趋势来看,也是逐步的受到人们的重视。在法律范围内,也是给予了更多的保护,减少侵权事件的发生,降低权利人利益受损的风险。


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[律师回复] 1.取得权利的方式不同
专利权只有当专利申请人向国家专利主管机关提出申请,并经该机关审批核准后,方能产生。对于两个以上各自独立完成的内容相同或近似的发明申请,我国《专利法》规定,专利权授予在先申请人,有些国家专利法规定授予最先发明人。
著作权采取自动产生的原则,世界上只有少数国家要求履行登记注册手续。著作权只强调作品表现形式的独创性。因此,两个以上各自独立完成创作的作品,只要其思想内容的客观表达形式不同,即便思想内容雷同,也可以自动产生著作权。
商标权的取得必须由申请人申请,并获商标局核准注册方能产生。    
2.客体不同
专利权的客体是具有新颖性、创造性和实用性的解决某一实际问题的新的技术方案。
著作权的客体是文学、艺术和科学著述创作的客观表达形式。
商标权的客体是区别同一商品或服务的不同生产者或经营者并表明商品或服务质量的商标标识本身,申请注册的商标依法必须具有显著的特征。换言之,商标权的客体主要是一种外观形式。如对同一美术作品在征得其权利人同意后,用它作为识别不同商品和表明不同商品的质量的标志时,即为商标;用于人们观赏时,即可作为著作权客体中的美术作品。    
3.权利的保护期限不同
我国《专利法》规定发明专利的保护期为20年,实用新型和外观设计专利的保护期均为10年,自申请之日起算。
我国《著作权法》规定公民作品的著作财产权的保护期为作者终生及死后50年。
著作权的客体作品,专利权的客体技术方案,一旦超过法定有效期限,进入公有领域,人们即可不经过权利的许可,不支付任何报酬而使用它们。
我国《商标法》规定的商标权有效期为10年,但有连续续展的规定,这实际上是我国对商标权提供了无限期的保护。
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有个朋友是最近刚接触作家这行,他有一本书写的挺好的,就想找出版社看看能不能出版,如果出版了是要申请著作权的,听说还有个专利权,专利权和著作权怎么区分呢?
[律师回复] 专利权和著作权都属于知识产权的范畴,所以就有很多人会认为这两种版权的内容是差不多的,其实它们各自都有自己适合的领域,而且也有较大的一个差异。
一、保护的对象不同
  著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,并不会保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式都表现在小说、论文、电影、歌曲、图画等种类上。而专利权保护的是发明创造,这就是属于思想、观点内容范围,包括有:发明、实用新型和外观设计三种类型,比如:电视机的发明、灯泡的制造方法、可口可乐瓶独特的外观设计等。
  
二、保护的条件和要求不同
  由保护对象所决定:著作权法可以保护两部主题内容相同的作品,只要这些作品都具有独创性;但是专利权就不会保护主题内容相同的两个发明创造,比如:甲发明了电视机并申请了专利,那么乙就不能再申请这一专利。
  
三、权利产生方式不同
  著作权通常可以自动产生,是不必经过任何登记或者审查程序的;而专利权就必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。
  
四、权利内容不同
  著作权的内容包括人身权和财产权两方面;而专利权只是包括实施权、许可他人实施权、转让权等财产权内容,并不包括人身权内容。
  
五、权利保护期限不同
  著作财产权的保护期一般是作者有生之年加上死后的50年;专利权的保护期分别是:发明专利20年、外观设计和实用新型10年,都是从申请日起计算。
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[律师回复] 对于软件著作权属于专利吗这个问题,解答如下, 不属于专利。
软件著作权属于著作权的范围,受《著作权法》保护,不是专利的一种,不受《专利法》保护 。
两者是同属于知识产权概念,种类不同而已,软件著作权登记证书是软件证明材料通过国家认可机构(版权保护中心)审核取得的,而专利是受法律规范保护的发明创造,它是指一项发明创造向国家审批机关(专利局)提出专利申请,经依法审查合格后向专利申请人授予的在规定的时间内对该项发明创造享有的专有权。
计算机软件著作权是指软件的开发者或者其他权利人依据有关著作权法律的规定,对于软件作品所享有的各项专有权利;就权利的性质而言,它属于一种民事权利,具备民事权利的共同特征。
1、法律依据不同
软件的著作权保护依据《著作权法》、《计算机软件保护条例》
软件的专利保护依据《专利法》,具体审查标准参见国家知识产权局专利《审查指南》第二部分第九章“涉及计算机程序的发明专利申请若干问题”
2、申请方式不同
软件版权代码写完就自然受到保护,不需要经过审核,提交材料符合规范就可以获得
软件专利需要经过形式审查和实际审查,要满足新颖性、创造性、实用性等诸多要求,才能够受到保护
3、简易程度不同
软件著作权获权简单,维权简单,保护力度弱,产生的效益通常是收取授权费用
软件专利获权困难,维权复杂,保护力度强,产生的效益不仅可以打击竞争对手,还隐性地促进企业内技术的研发
优点:
软件的专利保护可以保护软件的算法,这是软件著作权保护无法实现的
缺点:
1、申请专利,专利的技术材料必须公开
2、申请专利需要支付费用,而且获得专利后每年还需要支付一定的维持费用
3、申请专利保护需要符合新颖性、创造性、实用性的条件,符合条件的软件并不太多
4、专利申请及审查可能需要1-3年的时间,如果软件的市场周期较短就不适于专利保护
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