根据规定专利是著作权吗

最新修订 | 2024-08-11
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专家导读 根据相关的规定,专利并不属于著作权,专利和著作权是属于知识产权下的两种类型。专利和著作权是有比较大的差异的,保护的对象以及保护的条件和要求都是不一样的。因此在日常生活当中需要进行严格的区分。
根据规定专利是著作权吗

一、根据规定专利著作权

不是,著作权是指公民、法人和其他组织对所创作的文学、艺术和科学领域内的作品依法享有的专有权利。专利权是指专利权人对其发明、实用新型和外观设计依法享有的专有权利。著作权和专利权的不同之处主要表现为:

(1)保护的对象不同。著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式表现为小说、论文、电影、歌曲、图画等种类。专利权保护的是发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型,比如电视机的发明、灯泡的制造方法、可口可乐瓶独特的外观设计等。

(2)保护的条件和要求不同。由保护对象所决定,著作权法可以保护两部主题内容相同的作品,只要这些作品具有独创性;但专利权不会保护主题内容相同的两个发明创造,例如,甲发明了电视机,并申请了专利,乙就不能再申请这一专利。

(3)权利产生方式不同。著作权通常可以自动产生,不必经过任何登记或审查程序;专利权则必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。

(4)权利内容不同。著作权的内容包括人身权和财产权两方面;而专利权仅包括实施权、许可他人实施权、转让权等财产权内容,不包括人身权内容。

(5)权利保护期限不同。如前所述,对著作财产权的保护期一般是作者有生之年加上死后的50年;专利权的保护期分别为发明专利20年,外观设计和实用新型10年,均从申请日起计算。

代理商标注册商标变更,商标转让商标复审外观专利申请知识产权代理专利申请,著作版权申请认证,驰名商标协助办理。

二、采取何种措施保护专利权

1、认真实施专利权保护的法律法规、我国已颁布了许多保护专利权的法律法规、部门规章,以及一些相关的司法解释,如《专利法》、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》等,不折不扣地贯彻实施专利权保护的各种法律法规,行政执法部门和司法机关要加大对专利侵权行为的惩处力度,使侵权人畏惧法律,侵权行为才能有效地受到遏制,体现出法律法规对专利权保护的作用。

2、增强专利权法律保护的意识、加大专利权保护的国内和国际法律法规的普及和宣传力度。使专利权人该熟知与其专利权相关的法律法规,提高专利权人自我保护的认识,落实从申请到授权各个阶段的保护措施。

3、鼓励专利申请、国家应当出台一系列鼓励科研人员积极申请专利的措施,让专利尽快转化成生产力,造福于民,尤其要注重到国外去申请专利,以更好地保护专利权。

4、建立完善的专利转让机制、我国目前还未建立一个完善的保障专利转让的机制,专业的专利评估人员和推广机构也较少,出现了“研究专利难,转让专利更难”的现象。因此,建立一个完善的保障专利转让的机制,加快专利转让人才的培养,造就一批既有专利评估知识、又懂专利推广技巧、并能维护专利权人利益的高素质人才势在必行。

5、加强专利权海关保护的力度、在我国进出口贸易中,许多是专利产品,其中有些是专利侵权产品,专利侵权行为既有来自国内也有来自国外。因此,为了保护专利权人和消费者的合法权益以及提高我国产品的国际声誉,应该对海关、专利管理机关加大人、财、物的投入,严把国门,杜绝专利侵权产品进出国境。

专利和著作权是属于知识产权下的类别,因此专利并不属于著作权,两者之间的差异在原著作权不需要进行登记就能够受到法律的保护,而专利必须要进行申请登记以后才能够获得法律的保护。其次,两者的权利内容也是不一样的。


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根据规定专利具有著作权吗?
专利不一定具有著作权,诸如符合《著作权法》所称作品的特征、且具有独创性的专利说明书就享有著作权,而享有著作权的特征包括时间性、地域性、以及专有性等。不满足其中任何一个特征的专利,都将不具有著作权。
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根据我国著作权法和专利法的规定,说明我国对著作权法与专利法规范交叉领域是如何规范的
[律师回复] 根据我国对著作权和专利权相关的法律规定,可以总结出:
(
1)两者的保护对象不同著作权所保护的并非作品的思想内容,而是表达该思想内容的具体形式。专利权则不同,专利法所保护的是具有新颖性、创造性、实用性的发明创造,它抛开表达形式而深入到技术方案本身。
(
2)两者的保护条件不同著作权并不要求保护的作品是首创的,而只要求它是独创的。而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。这是“独创性”与“首创性”即两者保护条件的差异。
(
3)两种权利产生程序不同世界上绝大多数国家的著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须履行任何注册登记手续。而相同内容的几项发明创造只能授予一项专利,排斥了其他有相同创造成果的人享有相同权利的可能性,所以必须采取国家行政授权的方法确定权利人。专利权的产生需要专利机关的特别授权,经过申请、审查、批准、公告,颁发专利证书等程序才能产生。
(
4)两者的适用领域不同著作权所保护的作品主要涉及文学、艺术领域。而专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关。关于著作权法和专利法的区别有哪些,大致就有这四点,希望对您有所帮助。
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根据《专利法》的规定, 不能授予专利权的智力成果有哪
[律师回复] 《中华人民共和国专利法》第二十五条规定:“对下列各项,不授予专利权:对下列各项,不授予专利权:
(一)科学发现;
(二)智力活动的规则和方法;
(三)疾病的诊断和治疗方法;
(四)动物和植物品种;
(五)用原子核变换方法获得的物质。对前款第
(四)项所列产品的生产方法,可以依照专利法规定授予专利权。 释义:本条是关于不授予专利权的智力活动成果的规定。  
一、按照本条规定,下列几类智力活动的成果,不属于专利保护的范围,不授予专利权:  
1.科学发现。是指对自然界中已经客观存在的未知物质、现象、变化过程及其特性和规律的发现和认识。  
2.智力活动的规则和方法。是指人的思维运动,是一种抽象的东西,是人的大脑进行精神和智能活动的手段或过程,它仅是指导人们对其表达的信息进行思维、判断和记忆,不需要采用技术手段或者遵守自然法则,不具备技术特征,因而不能被授予专利权。  
3.疾病的诊断和治疗方法。是指以有生命的人体或者动物作为直接实施对象,目的是为了治疗疾病,由于涉及人体健康,因而不能为少数人所独占。  
4.动物和植物品种。动物和植物品种,是指以生物学方法培养出来的动植物新品种。动物和植物是有生命的物体,是自然生成的,是大自然的产物,不是人们创造出来的,不能以工业方法生产出来,因而不具备专利法意义上的创造性和使用性,故不能授予专利权。但是,对于动物和植物品种,可以通过专利法以外的其他法律保护。  
5.用原子核变换方法获得的物质。主要是指利用加速器、反应堆以及其他核反应装置,通过核裂变、核聚变等方法获得的元素或化合物。由于用原子核变换方法获得的物质关系到国家的经济、国防、科研和公共生活的重大利益,关系国家安全,不宜公开,各国大多对此类物质不授予专利权。  
二、对于动物和植物品种的生产方法,可以依照本法规定授予专利权。这里所讲的生产方法,是指非生物学的方法,不包括生产动物和植物主要是生物学的方法。
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专利著作权等同于专利吗?
专利著作权不等同于专利,专利是存在着发明创造等相关的情况,所以获得法律的保护,但是著作权的话,是因为产生作品所获得的保护权利。当然了,在受理机关这个方面的话,专利是属于国家知识产权局的受理的。
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我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与著作权是专利吗相关的法律方面知识。
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根据我国专利法的规定,获准授权的专利申请应符合什么条件?
[律师回复]  第二章授予专利权的条件  第二十二条授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。  新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。  创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。  实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。  本法所称现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。  第二十三条授予专利权的外观设计,应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中。  授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。  授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。  本法所称现有设计,是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。  第二十四条申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,有下列情形之一的,不丧失新颖性:  
(一)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;  
(二)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;  
(三)他人未经申请人同意而泄露其内容的。  第二十五条对下列各项,不授予专利权:  
(一)科学发现;  
(二)智力活动的规则和方法;  
(三)疾病的诊断和治疗方法;  
(四)动物和植物品种;  
(五)用原子核变换方法获得的物质;  
(六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。  对前款第
(四)项所列产品的生产方法,可以依照本法规定授予专利权。
根据我国《专利法》的规定,不能授予专利权的智力成果包括哪些?
[律师回复] 《中华人民共和国专利法》第二十五条规定:“对下列各项,不授予专利权:对下列各项,不授予专利权:
(一)科学发现;
(二)智力活动的规则和方法;
(三)疾病的诊断和治疗方法;
(四)动物和植物品种;
(五)用原子核变换方法获得的物质。对前款第
(四)项所列产品的生产方法,可以依照专利法规定授予专利权。 释义:本条是关于不授予专利权的智力活动成果的规定。  
一、按照本条规定,下列几类智力活动的成果,不属于专利保护的范围,不授予专利权:  
1.科学发现。是指对自然界中已经客观存在的未知物质、现象、变化过程及其特性和规律的发现和认识。  
2.智力活动的规则和方法。是指人的思维运动,是一种抽象的东西,是人的大脑进行精神和智能活动的手段或过程,它仅是指导人们对其表达的信息进行思维、判断和记忆,不需要采用技术手段或者遵守自然法则,不具备技术特征,因而不能被授予专利权。  
3.疾病的诊断和治疗方法。是指以有生命的人体或者动物作为直接实施对象,目的是为了治疗疾病,由于涉及人体健康,因而不能为少数人所独占。  
4.动物和植物品种。动物和植物品种,是指以生物学方法培养出来的动植物新品种。动物和植物是有生命的物体,是自然生成的,是大自然的产物,不是人们创造出来的,不能以工业方法生产出来,因而不具备专利法意义上的创造性和使用性,故不能授予专利权。但是,对于动物和植物品种,可以通过专利法以外的其他法律保护。  
5.用原子核变换方法获得的物质。主要是指利用加速器、反应堆以及其他核反应装置,通过核裂变、核聚变等方法获得的元素或化合物。由于用原子核变换方法获得的物质关系到国家的经济、国防、科研和公共生活的重大利益,关系国家安全,不宜公开,各国大多对此类物质不授予专利权。  
二、对于动物和植物品种的生产方法,可以依照本法规定授予专利权。这里所讲的生产方法,是指非生物学的方法,不包括生产动物和植物主要是生物学的方法。
有个朋友是最近刚接触作家这行,他有一本书写的挺好的,就想找出版社看看能不能出版,如果出版了是要申请著作权的,听说还有个专利权,专利权和著作权怎么区分呢?
[律师回复] 专利权和著作权都属于知识产权的范畴,所以就有很多人会认为这两种版权的内容是差不多的,其实它们各自都有自己适合的领域,而且也有较大的一个差异。
一、保护的对象不同
  著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,并不会保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式都表现在小说、论文、电影、歌曲、图画等种类上。而专利权保护的是发明创造,这就是属于思想、观点内容范围,包括有:发明、实用新型和外观设计三种类型,比如:电视机的发明、灯泡的制造方法、可口可乐瓶独特的外观设计等。
  
二、保护的条件和要求不同
  由保护对象所决定:著作权法可以保护两部主题内容相同的作品,只要这些作品都具有独创性;但是专利权就不会保护主题内容相同的两个发明创造,比如:甲发明了电视机并申请了专利,那么乙就不能再申请这一专利。
  
三、权利产生方式不同
  著作权通常可以自动产生,是不必经过任何登记或者审查程序的;而专利权就必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。
  
四、权利内容不同
  著作权的内容包括人身权和财产权两方面;而专利权只是包括实施权、许可他人实施权、转让权等财产权内容,并不包括人身权内容。
  
五、权利保护期限不同
  著作财产权的保护期一般是作者有生之年加上死后的50年;专利权的保护期分别是:发明专利20年、外观设计和实用新型10年,都是从申请日起计算。
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作品著作权算发明专利么
著作权当然不算发明专利,专利权跟著作权保护的对象、保护的条件和要求、权利产生方式等根本不一样,著作权实际上保护的是作者的思想、情感以及观点的表达形式,而专利权保护的是思想、观点的内容范围,著作权登记不是强制的,获得专利权必须先进行审查。
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专利有著作权和什么权利?
专利包括实用新型发明创造和外观设计,其中并不包括著作权。根据我们国家法律专科明确的规定,如果存在着专利权的话,所受到的保护应当是按照《著作权法》当中的内容来对此进行处理的,并且专利权和著作权存在显著区别。
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知识产权
我想问一下根据规定转让发明专利摊销年限如何确定?我的一个朋友最近打算把自己的一个专利转让给别人。
[律师回复] 非专利技术摊销年限不得低于10年。
一、 新旧会计准则摊销期限的比较
2001年的旧会计准则规定:无形资产应当自取得当日起在预计使用年限内分期平均摊销,计入当期损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的收益年限或规定的有限年限,该无形资产摊销期限按如下原则确定:

一,合同规定收益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不应超过合同规定的收益年限;

二,合同没有规定收益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不应超过法律规定的有效年限;

三,合同规定了收益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限则不应超过其中年限较短者;

四,如果合同没有规定收益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不应小于10年。
这遵循了谨慎性原则,但也限制了无形资产的稳定性。这些规定过于笼统,难以适应无形资产日益复杂的现状。
2006年的新会计准则规定:无形资产是指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。对于不同性质的无形资产的摊销方法做出了不同的规定:

一,使用寿命有限的无形资产,其应摊销金额应当在使用寿命内系统合理摊销。

二,使用寿命不确定的无形资产不应摊销。
企业应当在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,应当估计其使用寿命,并按本准则规定处理。
二、新旧会计准则摊销方法的比较
2001年的旧会计准则对无形资产摊销的规定是直线平均法,按照无形资产的价值在一定期限内平均摊销,摊销期为合同与法律规定的最低期限,合同与法律无规定的摊销年限不应小于10年。它对所有的无形资产根据使用时间平均摊销,没有考虑不同无形资产的时间价值。
2006年新会计准则借鉴国外的摊销方法,对采用直线法摊销也没有实行“一刀切”,而是提出“应当反映与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式”,更具可行性。准则通过将无形资产区分为使用寿命有限和使用寿命无限的无形资产划分,使摊销的对象更明确。新准则对无法可靠确定预期实现方式的,应当采用直线摊销法。
三、企业摊销无形资产
企业摊销无形资产,应当自无形资产可供使用时起,至不再作为无形资产确认时止。
企业选择的无形资产摊销方法,应当反映与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式。无法可靠确定预期实现方式的,应当采用直线法摊销。
无形资产的摊销金额一般应当计入当期损益(管理费用、其他业务成本等)。某项无形资产所包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的,其摊销金额应当计入相关资产的成本。
企业至少应当于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,应当改变摊销期限和摊销方法。
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