专利商标著作权的异同是什么?

最新修订 | 2024-02-22
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专家导读 专利权,商标权,著作权都属于知识产权范畴内的,都具有知识产权独占性的特征,受法律保护,但是这三种权利也有差异,首先权利的属性不同,其次权利的授予机构不同,最后权利的保护条件不同。
专利商标著作权的异同是什么?

一、专利商标著作权的异同是什么?

(1)相同点:

1.三者都属于狭义知识产权范畴,即都属于传统意义知识产权;

2.三者性质相同,即都具权利本体私权性权利客体非物质性性质;

3.都具知识产权独占性特征,即知识产权权利所独占权利,垄断种权利并受严格保护,未经权利允许任何使用权利知识产品。

(2)不同点:

1.权利属性不同,著作权具人身权、财产权双重属性,专利权商标权只有财产权,不具身权属性;

2.权利授予机构不同,著作权取自作品创作完自取,不需要向任何机构申请登记即取著作权,专利权由家知识产权机构授予,商标权由家商标机构授予;

3.保护条件不同,著作权保护作品要求具独创性,禁止抄袭剽窃作品,专利权要求授予先申请申请,专利发明创造要求具首创性,商标权获注册前提条件商标要具识别性;

4.适用领域不同,著作权保护作品适用领域较广泛,主要涉及文、艺术科领域,专利权、商标权主要发工农业商业领域。

二、申请专利的注意事项有什么?

1、应进行专利文献检索查新,以判断发明创造是否符合专利三性的基本条件。这时对专利三性的判定仅仅是初步的,检索以尽量减少专利申请的盲目性、增加专利授权的把握性和授权后的法律稳定性,另一个目的是便于找到现有对比技术,以便更准确地撰写权利要求书和确定专利权的保护范围。

2、需要对竞争对手的技术经济发展动态及其专利策略作进一步分析,并检查本申请是否符合本方产品及技术经济的发展战略及专利战略。

3、做好相关技术保密工作,委托专业专利代理机构代理。

4、注意申请专利的时间,防止被别人捷足先登。

这三种权利都具知识产权域性特征,申请专利时,要注意检索专利的文献,要判断专利是否符合三个基本条件,如果不符合,专利管理机构不会批准。申请专利的过程中要注意时间,注意技术保密工作,如果自己不好操作,可以委托专门的代理机构代为申请。

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专利权商标权著作权异同是什么?
专利权和商标权的保护对象是无形的资产,三者都是知识产权,客体都是无形的财产,都是法律赋予的权利,具有专有性,地域性和时间性,著作权与专利权取得权利的方式不同,权利的保护期限不同等。
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知识产权
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专利权商标权著作权的异同包括什么?
专利权商标权著作权的异同分别是:相同点在于都是知识产权,不同点在于三者的权利属性不同、权利授予的机关不同、保护的条件不同、适用领域不同、权利保护期不同、商标和专利的客体不同、商标和专利的保护内容不同以及商标和专利的申请程序不同。
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知识产权
您好,我表妹辞职了之后,一直没有找到合适的工作,就和他的朋友共同创业注册一个公司,我表妹的公司现在要去申请商标去了,商标权专利权著作权异同是什么?
[律师回复] 著作权也称版权,是指作者及其他权利人对文学、艺术和科学作品享有的人身权和财产权的总称。
  专利权(Patent Right),简称“专利”,是发明创造人或其权利让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的独占实施权,是知识产权的一种。
  商标权是商标专用权的简称,是指商标主管机关依法授予商标所有人对其注册商标受国家法律保护的专有权。
  著作权的对象是作品,是指文学、艺术、和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。
  作品特征
  
一、作品是思想、情感的表现形式,不是思想、情感本身
  
二、作品应当具有独创性
  
三、该表现形式属于文学、艺术和科学范畴
  受保护对象
  
(一)文字作品;
(二)口述作品;
(三)音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品;
(四)美术、建筑作品;
(五)摄影作品;
(六)电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品;
(七)工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品;
(八)计算机软件;
(九)法律、行政法规规定的其他作品。
  不受保护对象
  
一、不具备作品实质条件,主要有历法、通用数表、通用表格和公式
  
二、为保护国家或社会公众利益的需要,不适宜以著作权法保护
  
(一)法律、法规,国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件,及其官方正式译文;
  (
二)时事新闻(中华人民共和国著作权法实施条例第五条规定,著作权法和本条例中的时事新闻,是指通过报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体报道单纯事实消息。)
  专利权的主体即专利权人,是指依法享有专利权并承担相应义务的人。专利权主体包括以下几种:
  发明人
  发明人或设计人,是指对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献的人。在完成发明创造过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助性工作的人,例如试验员、描图员、机械加工人员等,均不是发明人或设计人。其中,发明人是指发明的完成人;设计人是指实用新型或外观设计的完成人。发明人或设计人,只能是自然人,不能是单位、集体或课题组。
  发明创造是智力劳动的结果。发明创造活动是一种事实行为,不受民事行为能力的限制,因此,无论从事发明创造的人是否具备完全民事行为能力,只要他完成了发明创造,就应认定为发明人或设计人。
  发明人或者设计人包括非职务发明创造的发明人或者设计人和职务发明创造的发明人或者设计人两类。非职务发明创造,是指既不是执行本单位的任务,也没有主要利用单位提供的物质技术条件所完成的发明创造。对于非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人。发明人或者设计人对非职务发明创造申请专利,任何单位或者个人不得压制。申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。
  如果一项非职务发明创造是由两个或两个以上的发明人、设计人共同完成的,则完成发明创造的人称之为共同发明人或共同设计人。共同发明创造的专利申请权和取得的专利权归全体共有人共同所有。
  单位
  对于职务发明创造来说,专利权的主体是该发明创造的发明人或者设计人的所在单位。职务发明创造,是指执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。这里所称的“单位”,包括各种所有制类型和性质的内资企业和在中国境内的中外合资经营企业、中外合作企业和外商独资企业;从劳动关系上讲,既包括固定工作单位,也包括临时工作单位。
  中国商标权的获得必须履行商标注册程序,而且实行申请在先原则。 商标是
  商标权
  产业活动中的一种识别标志,所以商标权的作用主要在于维护产业活动中的秩序,与专利权的作用主要在于促进产业的发展不同。
  根据《商标法》 规定, 商标权有效期10年,自核准注册之日起计算,期满前6个月内申请续展,在此期间内未能申请的,可再给予6个月的宽展期。续展可无限重复进行,每次续展注册的有效期为10年。自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的,注销其注册商标。
  商标权是一种无形资产,具有经济价值,可以用于抵债,即依法转让。根据我国《商标法》的规定,商标可以转让,转让注册商标时转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。
  在转让商标权时,应当按照《企业商标管理若干规定》 的要求,委托商标评估机构进行商标评估,依照该评估价值处理债务抵偿事宜,而且,要及时向商标局申请办理商标转让手续。商标侵权的民事责任商标专用权被侵权的自然人或者法人在民事上有权要求侵权人停止侵害、消除影响、赔偿损失。
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专利权商标权和著作权的异同有什么?
专利权,著作权,商标权都属于知识产权,具有相同的性质,但是这三种权利所保护的期限不同,取得权利的方式不同,权利的客体不同,专利权和商标权需要进行申请才享有,但著作权不同,著作完成之后就享有著作权。
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知识产权
有个朋友是最近刚接触作家这行,他有一本书写的挺好的,就想找出版社看看能不能出版,如果出版了是要申请著作权的,听说还有个专利权,专利权和著作权怎么区分呢?
[律师回复] 专利权和著作权都属于知识产权的范畴,所以就有很多人会认为这两种版权的内容是差不多的,其实它们各自都有自己适合的领域,而且也有较大的一个差异。
一、保护的对象不同
  著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,并不会保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式都表现在小说、论文、电影、歌曲、图画等种类上。而专利权保护的是发明创造,这就是属于思想、观点内容范围,包括有:发明、实用新型和外观设计三种类型,比如:电视机的发明、灯泡的制造方法、可口可乐瓶独特的外观设计等。
  
二、保护的条件和要求不同
  由保护对象所决定:著作权法可以保护两部主题内容相同的作品,只要这些作品都具有独创性;但是专利权就不会保护主题内容相同的两个发明创造,比如:甲发明了电视机并申请了专利,那么乙就不能再申请这一专利。
  
三、权利产生方式不同
  著作权通常可以自动产生,是不必经过任何登记或者审查程序的;而专利权就必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。
  
四、权利内容不同
  著作权的内容包括人身权和财产权两方面;而专利权只是包括实施权、许可他人实施权、转让权等财产权内容,并不包括人身权内容。
  
五、权利保护期限不同
  著作财产权的保护期一般是作者有生之年加上死后的50年;专利权的保护期分别是:发明专利20年、外观设计和实用新型10年,都是从申请日起计算。
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我是一名大学生,我从小就喜欢弄一些机器的东西,所以我的动手能力就很强,我现在在大学的时候写了个挺不错的东西,想申请专利,我想知道专利权与著作权商标权的相同点
[律师回复] 著作权属于实际参加创作的几位员工,作者对各自创作的部分单独享有著作权,共有专利的行使规则是,专利权和商标权则可以是员工和单位共有,但不同在于对于著作权的共有行使须区分作品是否可以分割使用,可见在归属方面的共同点是三者都可以共有,但是所得收益应当合理分配给所有合作作者,共同行使该商标专用权试述专利权。2。第二方面是共有权利的行使方面,可见在行使方面的共同点是都可以由共有权利人协商一致行使:两个以上的自然人,.共有商标的行使规则是,共有商标的归属是;不能协商一致,申请的单位或者个人为专利权人,任何一方不得阻止他方使用或者许可他人使用,申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人。由此。合作作品不可以分割使用的,通过协商一致行使、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标,由几位员工合作创作出作品,不能成为合作作者:专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的,共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利,其著作权由各合作作者共同享有,共同享有该商标专用权:两个以上的自然人,除另有协议的以外,收取的使用费应当在共有人之间分配,著作权和商标权共有及其共有权行使之间有何异同,著作权由合作作者共同享有。2:两个以上单位或者个人合作完成的发明创造,行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意?(论述)这个问题可以从以下方面加以论述,从其约定,对于专利权和商标权则没有这个区分.共有专利的归属是;许可他人实施该专利的。3,又无正当理由的:1:第一方面是共有权利的归属方面:1:合作作品可以分割使用的。没有参加创作的人,但行使著作权时不得妨碍合作作品的正常使用。没有约定的,而专利权和商标权则是可以共有。由此、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标,,著作权共有的归属是,,但不同在于著作权共有明确排除了没有实际参加创作的人,比如单位给作者提供意见:两人以上合作创作的作品;申请被批准后.著作权的共有的行使规则是。
著作权与商标权和专利权的区别到底怎么什么地方,我只知道他们都属于知识产权方面的问题,有知道的人帮忙分析一下
[律师回复] 确实著作权与商标权和专利权的区别,我从以下几点分析
? 专利需要提供的材料【(1)申请发明专利的,申请文件应当包括:发明专利请求书、说明书(必要时应当有附图)、权利要求书、摘要及其附图各一式两份。  
(2)申请实用新型专利的,申请文件应当包括:实用新型专利请求书、说明书、说明书附图、权利要求书、摘要及其附图各一式两份。  
(3)申请外观设计的,申请文件应当包括:外观设计专利请求书、图片或者照片,各一式两份。要求保护色彩的,还应当提交彩色和黑白的图片或者照片各一份。如对图片或照片需要说明的,应当提交外观设计简要说明一式两份。】
? 商标需要提供的材料【个人身份证,企业营业执照,商标图样】
? 版权需要提供的材料【
1.申请表。内容包括:作品名称、作品类别、署名、完成日期、是否发表、首发日期和地点;作品完成形式(单独、合作、委托、职务、其他);作者情况、其他著作权人情况。   
2.申请者身份证明(个人申请者提供身份证复印件、单位申请者提供营业执照副本复印件、创作人员提供身份证复印件)。   
3.提供作品样本(文字作品提供创作稿;美术、摄影作品提供0cm×12cm照片2张;工程产品设计图纸提供三视图、效果图或实物照片;影视作品提供vcd等)。   
4.作品创意说明。   
5.根据实际情况选择提交合作作品附合作作者委托书、委托作品附委托合同或专有权许可使用合同。】
商标权著作权和专利区别有哪些(1)1
1、著作权与专利权不同
(1)适用领域不同。著作权所保护的作品主要涉及文学、艺术领域。而专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关;
(2)保护条件不同。著作权并不要求保护的作品是首创的,而只要求它是独创的。而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。这是“独创性”与“首创性”即两者保护条件的差异;
(3)权利产生程序不同。著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须履行任何注册登记手续。而对相同内容的几项发明创造只能授予一项专利,排斥了其他有相同创造成果的人享有相同权利的可能性,所以必须采取国家行政授权的方法确定权利人。专利权的产生需要专利机关的特别授权,经过申请、审查、批准、公告、颁发专利证书等程序才能产生。
商标权著作权和专利区别有哪些
(2)1
著作权与商标权同
(1)取得权利的条件不同。著作权是依法自动产生,而不需要经历任何主管机关的审查批准。而商标权在我国实行的是注册在先原则,只有经过最先申请注册并且获得主管机关的审批核准后,才能取得商标专用权;
(2)客体不同
著作权的客体是文学、艺术和科学著述创作的客观表达形式;
商标权的客体是区别同一商品或服务的不同生产者或经营者并表明商品或服务质量的商标标识本身,申请注册的商标依法必须具有显著的特征。
商标权著作权和专利区别有哪些
(3)1
权利的保护期限不同
著作权的客体作品,专利权的客体技术方案,一旦超过法定有效期限,进入公有领域,人们即可不经过权利的许可,不支付任何报酬而使用它们;
我国《商标法》规定的商标权有效期为10年,但有连续续展的规定,这实际上是我国对商标权提供了无限期的保护。
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专利商标及著作权运营的异同是怎样的
专利商标及著作权运营的相同点是他们都是属于无形资产。他们的不同点是保护的时间期限是不一样的,发明专利的保护时间期限是二十年,商标的有效期是十年,不过到期可以续展,著作权的有效期限是五十年。
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最近,随着人们对国家的自信心不断增强,对于自身权益也很是关心,对于著作权商标专利的问题需要了解。
[律师回复] 你好,对于著作权商标专利的问题,著作权与专利权不同(1)适用领域不同。著作权所保护的作品主要涉及文学、艺术领域。而专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关;
(2)保护条件不同。著作权并不要求保护的作品是首创的,而只要求它是独创的。而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。这是“独创性”与“首创性”即两者保护条件的差异;
(3)权利产生程序不同。著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须履行任何注册登记手续。而对相同内容的几项发明创造只能授予一项专利,排斥了其他有相同创造成果的人享有相同权利的可能性,所以必须采取国家行政授权的方法确定权利人。专利权的产生需要专利机关的特别授权,经过申请、审查、批准、公告、颁发专利证书等程序才能产生。

商标注册著作权和专利区别有哪些(2)
1/1
著作权与商标权同
(1)取得权利的条件不同。著作权是依法自动产生,而不需要经历任何主管机关的审查批准。而商标权在我国实行的是注册在先原则,只有经过最先申请注册并且获得主管机关的审批核准后,才能取得商标专用权;
(2)客体不同
著作权的客体是文学、艺术和科学著述创作的客观表达形式;
商标权的客体是区别同一商品或服务的不同生产者或经营者并表明商品或服务质量的商标标识本身,申请注册的商标依法必须具有显著的特征。
商标注册著作权和专利区别有哪些(3)
1/1
权利的保护期限不同
著作权的客体作品,专利权的客体技术方案,一旦超过法定有效期限,进入公有领域,人们即可不经过权利的许可,不支付任何报酬而使用它们;
我国《商标法》规定的商标权有效期为10年,但有连续续展的规定,这实际上是我国对商标权提供了无限期的保护。
注意事项
商标注册先行策略:先注册才有利于保护商标
商标设计创意策略:选择组合商标和显著性强商标
专利作为一种无形资产,具有巨大的商业价值,是提升企业竞争力的重要手段
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比较专利权著作权商标权有什么区别
[律师回复] 1.取得权利的方式不同
专利权只有当专利申请人向国家专利主管机关提出申请,并经该机关审批核准后,方能产生。对于两个以上各自独立完成的内容相同或近似的发明申请,我国《专利法》规定,专利权授予在先申请人,有些国家专利法规定授予最先发明人。
著作权采取自动产生的原则,世界上只有少数国家要求履行登记注册手续。著作权只强调作品表现形式的独创性。因此,两个以上各自独立完成创作的作品,只要其思想内容的客观表达形式不同,即便思想内容雷同,也可以自动产生著作权。
商标权的取得必须由申请人申请,并获商标局核准注册方能产生。    
2.客体不同
专利权的客体是具有新颖性、创造性和实用性的解决某一实际问题的新的技术方案。
著作权的客体是文学、艺术和科学著述创作的客观表达形式。
商标权的客体是区别同一商品或服务的不同生产者或经营者并表明商品或服务质量的商标标识本身,申请注册的商标依法必须具有显著的特征。换言之,商标权的客体主要是一种外观形式。如对同一美术作品在征得其权利人同意后,用它作为识别不同商品和表明不同商品的质量的标志时,即为商标;用于人们观赏时,即可作为著作权客体中的美术作品。    
3.权利的保护期限不同
我国《专利法》规定发明专利的保护期为20年,实用新型和外观设计专利的保护期均为10年,自申请之日起算。
我国《著作权法》规定公民作品的著作财产权的保护期为作者终生及死后50年。
著作权的客体作品,专利权的客体技术方案,一旦超过法定有效期限,进入公有领域,人们即可不经过权利的许可,不支付任何报酬而使用它们。
我国《商标法》规定的商标权有效期为10年,但有连续续展的规定,这实际上是我国对商标权提供了无限期的保护。
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专利与著作权的差异有哪些
(1) 保护的对象不同。(2) 保护的条件和要求不同。(3) 权利产生方式不同。(4)保护期限不同。(5 )权利内容不同。著作权的内容包括人身权和财产权两方面;而专利权仅包括实施权、许可他人实施权、转让权等财产权内容,不包括人身权内容。
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