专利权与所有权的关系两者有区别吗?

最新修订 | 2024-08-07
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专家导读 专利权与所有权的关系两者是有区别的,一般是专利权是属于知识的产权,而对于所有权是属于财产,从而对于自己的财产有占有权利,同时也有使用的权利、再者就是还有处分的权利。
专利权与所有权的关系两者有区别吗?

一、专利权与所有权的关系两者有区别吗?

专利权和所有权是有区别的;专利权是知识产权,所有权是财产权

(一)、专利权

1、含义:

专利权,也称为:专利,是发明的人,也称为发明者,或者创造者,在一定的期限内,对该发明具有一定的独占权利,以及对该发明的实施权利。他其实是知识权中的一种。我国早在1984年,就已经公布了专利法,1985年公布了该法的实施所有细节细则,对相关所有事项都做了具体明确的规定。大家可以去查看一下法律条约对这方面的所有说明。

2、性质:专利权主要由3个性质:排他性,时间性,和地域性。

排他性:也就是独占的一种性质,或者专有的一种性质,专利人对其拥有绝对的占有权,其他人未经允许,不得使用,也不得占有,否则就会构成侵权行为,权利人完全可以对侵权人追究法律责任,要求其停止侵权,甚至可以要求进行赔偿。所以,权利人应该具备法律意识,一旦发现被侵权,应该主动积极去解决。

时间性:就是说专利受法律保护的期限,这个不是无期的,超过这个时间,就不在给于保护,任何人都可以使用。

地域性:任何一项专利,都是需要根据一定的地域内的法律规定,才可以在该地域内受到法律保护。

(二)、所有权

1、含义:

所有权,就是所有人依法对自己的财产有占有权,使用权,以及收益和处分权。他是一种财产权,所以也被称为财产所有权。所有权属于物权中最完全的一种权利,具体包括:占有,使用,收益,处置四个权利。

2、特征

绝对化:所有权只要他人不加干预,所有人自己就能实现权利。

排他性:所有权属于物权,可以排除他人对其行使权力的干涉,并且同一个物上,只能有一个所有权,不能有两个或者两个以上。

所有权是完全的物权:可以对所有物进行全面支配,可以对其占有,使用,收益,处分。

永久性:所有权的存在,不能预订其存续的时间,比如:当事人不能约定所有权只有3年期限,当事人对所有权的约定是无效的。

平等性:所有权是一种私权,在法律地位上,应当给于保护,这也是物权的属性。

综合上面所说的,专利权和所有权两者是属于不同的权利,从而所呈现出来的条款也会不一样,专利权就是属于对自己作品所享受到的权利,而对于所有权就可以对自己财产或者是物品进行自由的处分,所以,这两种权利会用在不同的条款上面。

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专利权与所有权的关系?
专利权是知识产权,所有权,是其在一定的期限内,对该发明具有一定的独占权利,以及对该发明的实施权利,就是所有人依法对自己的财产有占有权,使用权,以及收益和处分权。所有权是财产权。专利权和所有权虽然一定程度上有相似的地方,但是这不是意味着完全相同,他们各自都有各自的含义,特征,属性,以及性质。
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我自己最近写了一本小说 想申请专利。但是我自己没有时间 想请人帮我申请,但是我不知道和自己申请有什么区别,专利发明人与专利权人有什么内在联系和区别,
[律师回复]
1、发明人、申请人、专利权人,可以是同一个人(自然人),其发明人必须是自然人,申请人则可以是自然人,也可以是工矿企业、大专院校、事业单位。发明人是直接做出创新贡献的人。
2、申请人可以不是发明人,也可以是发明人。专利权人,申请授权了,申请人就是专利权人。专利授权一定是授权给申请人。
3、如某人申请专利(非职务发明),申请人、发明人填写的都是该自然人,则发明人和专利证书上体现的专利权人(在发明专利申请书、实用新型专利申请书、外观设计专利申请书上体现的,是申请人)是同一个人。
4、专利证书上,不会体现“申请人”字样,只有“专利权人”,专利证书上的专利权人,就是(发明专利申请书、实用新型专利申请书、外观设计专利申请书)专利申请人。
5、专利申请人是指提出专利申请的单位或个人,当专利审查通过之后,专利申请人就成为专利权人,具有主张专利法所赋予专利的权利,简单说,申请人就是专利还在审查中的称呼,审查通过后身份就变成专利权人,专利权人才能拿着专利去告人。
6、发明人是指对该件专利的技术具有贡献的人,一般来说在企业内,研发人员是发明人、企业是专利申请人,当专利核准后企业就是专利权人(研发人员还是发明人),企业可以拿专利告人,但是研发人员不行。
7、在权利上,发明人只有姓名表示权,如果发明人与申请人是雇主,受雇关系,发明人可以要求申请人给予奖励。
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专利所有者和专利权人是一样的吗?
专利所有者和专利权人是一样的。专利权从法律角度上来看,可以属于申请人,也可以属于发明者,在特殊情况之下发明人和申请人是一致的,也有可能会存在着将申请权转让这种情况,但是需要根据协议的约定来确定具体的申请人是谁。
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各位律师好,我最近准备要当作家写书了。请问各位律师根据我国的法律规定现在的专利权与著作权的区别和联系是什么
[律师回复] 著作权保护与专利权保护的不同点:
1、保护内容不同
著作权法保护形式,专利法保护创意思想。著作权法保护的是软件的源代码,软件的核心内容——技术方案的创新可以申请专利,适用《专利法》来保护,这样两者结合使软件得到更加完善的保护。
2、保护条件不同
著作权是自动取得,取得的时间以开发完成的时间为依据,一完成即自动取得著作权,受到著作权法的保护,对软件的内容不进行任何的审查,无论软件源代码的写得如何,即自动取得著作权/版权,受著作权法的保护。专利则必须符合专利申请的条件,需要向专利局申请,是否授予专利权需要专利局进行审查后审批。
3、保护时间不同
发明专利的保护时间为二十年,从申请日开始计算,但是受保护是在申请审批取得专利权之后,专利的审查的手续比较烦琐,从申请到取得专利权证书一般要3年左右的时间。软件著作权的保护时间为50年,从开发完成之日起就受版权保护。软件在获得专利权之前已经受到著作权法的保护,申请专利并不影响其受到著作权法的保护,有足够的耐心去等待专利的审批。
4、两种权利产生程序不同
世界上绝大多数国家的著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须履行任何注册登记手续。而相同内容的几项发明创造只能授予一项专利,排斥了其他有相同创造成果的人享有相同权利的可能性,所以必须采取国家行政授权的方法确定权利人。专利权的产生需要专利机关的特别授权,经过申请、审查、批准、公告,颁发专利证书等程序才能产生。
5、两者的适用领域不同
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朋友业余时间喜欢在网上写小说,但是最近发现自己的作品被抄袭了,想要通过法律途径维护自己的合法权益,但是不知道该如何进行,请问著作权和专利权的联系是什么,二者有什么区别
[律师回复] 著作权是指著作权有对作品享有的权利,著作权是知识产权的一种,著作权是具有比较大经济价值的,而专利权同样是属于知识产权的一种,也具有一定的经济价值,那么著作权和专利权的联系有哪些呢?著作权和专利权有哪些联系?著作权和专利权的相同点?第
一,著作权和专利权都属于知识产权,它们都属于狭义范围的知识产权范畴,也就是传统意义上的知识产权。第
二,著作权和专利权的性质相同,即都具有权利本体的私权性和权利客体的非物质性的性质。第
三,著作权和专利权都具有知识产权的独占性特征,即知识产权为权利人所独占,权利人垄断这种权利并受到法律严格的保护,没有法律规定或者未经权利人的允许,任何人不得使用权利人的知识产品。第
四,著作权和专利权都具有地域性,这两者的权利效力并不是无限的,而要受到地域的限制,即具有严格的领土性,其效力只限于本国境内。第
五,著作权和专利权都有时间性,也就是法律规定的保护期限,著作权一般是在作者死亡后的五十年,或者作者不是公民的,以首次发表的五十年内为保护期限;专利权自发明之日起的二十年,而外形和设计的期限只能被保护十年,这两者的权利一旦超过有限期限,其权利就自行消失,相关知识产权将成为整个社会的共同财富。综上所述,著作权和专利权存在知识产权、性质相同、独占性、地域性、法律保护期限等方面的相同之处。
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行纪合同和留置权两者有关系吗?
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着行纪合同和留置权两者有关系吗,行纪合同中行纪人的权利有哪些?问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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实用新型专利与发明专利的区别有哪些
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 实用新型专利与发明专利的区别有哪些
一、实用新型专利的创造性低于发明专利
我国专利法对申请发明专利的要求是,同申请日以前的已有技术相比,有突出的实质性特点和显著进步;而对实用新型的要求是,与申请日以前的已有技术相比,有实质性特点和进步。对发明强调了“突出的实质性特点”和“显著进步”,而对实用新型只提“实质性特点和进步”。
显然,发明专利的创造性程度要高于实用新型专利。
二、实用新型专利所包含的范围小于发明专利
发明可以是产品发明,又可以是方法发明,还可以是改进发明。除专利法有特别规定以外,任何发明都可以依法获得专利权。
实用新型仅限于产品的形状、构成或者其组合所提出的实用的新的技术方案。这样,各种制造方法就不能申请实用新型专利。同时,与形状、构造或其组合无关的产品也不可能有实用新型产生。
因此,实用新型的范围比发明狭窄,仅仅限于产品的形状、构造或其组合有关的革新设计。
三、实用新型专利的保护期短于发明专利
我国专利法规定,对于实用新型专利的保护期为10年,自申请日起计算。而发明专利的保护期规定为20年。相比之下,实用新型专利的保护期比发明专利的保护期要短得多。
四、实用新型专利的审批过程比发明专利简单
根据我国专利法的规定,专利局收到实用新型专利的申请后,经初步审查认为符合专利法要求的,不再进行实质审查,即可公告,并通知申请人,发给实用新型专利证书。
而对发明专利,则必须经过实质审查,无论是审查的手续和时间都要比实用新型专利复杂得多,长得多。
什么是实用新型专利
实用新型专利是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。凡是产品结构、形状或者结构和形状相结合,申请实用新型专利。保护期是10年。
产品的形状是指产品所具有的、可以从外部观察到的确定的空间形状。对产品形状所提出的技术方案可以是对产品的三维形态的空间外形所提出的技术方案,例如对凸轮形状、刀具形状做出的改进;也可以是对产品的二维形态所提出的技术方案,例如对型材的断面形状的改进。
产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。产品的构造可以是机械构造,也可以是线路构造。机械构造是指构成产品的零部件的相对位置关系、联接关系和必要的机械配合关系等,线路构造是指构成产品的元器件之间的确定的连接关系。
实用新型专利与发明专利的区别有什么
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 实用新型专利与发明专利的区别有哪些
一、实用新型专利的创造性低于发明专利
我国专利法对申请发明专利的要求是,同申请日以前的已有技术相比,有突出的实质性特点和显著进步;而对实用新型的要求是,与申请日以前的已有技术相比,有实质性特点和进步。对发明强调了“突出的实质性特点”和“显著进步”,而对实用新型只提“实质性特点和进步”。
显然,发明专利的创造性程度要高于实用新型专利。
二、实用新型专利所包含的范围小于发明专利
发明可以是产品发明,又可以是方法发明,还可以是改进发明。除专利法有特别规定以外,任何发明都可以依法获得专利权。
实用新型仅限于产品的形状、构成或者其组合所提出的实用的新的技术方案。这样,各种制造方法就不能申请实用新型专利。同时,与形状、构造或其组合无关的产品也不可能有实用新型产生。
因此,实用新型的范围比发明狭窄,仅仅限于产品的形状、构造或其组合有关的革新设计。
三、实用新型专利的保护期短于发明专利
我国专利法规定,对于实用新型专利的保护期为10年,自申请日起计算。而发明专利的保护期规定为20年。相比之下,实用新型专利的保护期比发明专利的保护期要短得多。
四、实用新型专利的审批过程比发明专利简单
根据我国专利法的规定,专利局收到实用新型专利的申请后,经初步审查认为符合专利法要求的,不再进行实质审查,即可公告,并通知申请人,发给实用新型专利证书。
而对发明专利,则必须经过实质审查,无论是审查的手续和时间都要比实用新型专利复杂得多,长得多。
什么是实用新型专利
实用新型专利是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。凡是产品结构、形状或者结构和形状相结合,申请实用新型专利。保护期是10年。
产品的形状是指产品所具有的、可以从外部观察到的确定的空间形状。对产品形状所提出的技术方案可以是对产品的三维形态的空间外形所提出的技术方案,例如对凸轮形状、刀具形状做出的改进;也可以是对产品的二维形态所提出的技术方案,例如对型材的断面形状的改进。
产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。产品的构造可以是机械构造,也可以是线路构造。机械构造是指构成产品的零部件的相对位置关系、联接关系和必要的机械配合关系等,线路构造是指构成产品的元器件之间的确定的连接关系。
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行纪合同和留置权两者有关系吗?
行纪合同和留置权两者是有关系的,对于行纪人对委托的物品是享有一定的留置权,只要委托人不支付相关的报酬,或者是逾期的支付报酬,对于行纪人就可以依法的享受到相关的权利。
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我在高中的时候就参加计算机大赛,其中一个软件应用获奖了,我申请了专利,准备转让,那么专利转让许可与专利转让的区别
[律师回复] 专利转让后不可以再使用。专利转让权一经生效,受让人取得专利权人地位,转让人丧失专利权人地位,专利权转让合同不影响转让方在合同成立前与他人订立专利实施许可合同的效力。除合同另有约定的以外,原专利实施许可合同所约定的权利义务由专利权受让方承担。另外,订立专利权转让合同前,转让方已实施专利的,除合同另有约定以外,合同成立后,转让方应当停止实施。
专利法规定,转让专利申请权的,当事人必须订立书面合同,经专利局登记和公告后生效。书面形式和登记及公告是专利申请权转让合同生效的法定条件,未签订书面形式或未经专利局登记和公告的专利权转让合同不受法律保护。
1.专利发明人与专利权人是两个概念。专利发明人不一定是专利权人。专利发明人无权转让专利所有权,和使用权。专利权人才有权。
2.专利权人将专利的使用权(实施许可)出卖给其他人后,还可以再出卖给第三者,第四者。。。。或者自己实施。这种实施许可叫做“普通实施许可”。
3.另一种“实施许可”,叫做“独家实施许可”,专利权人与别人签订了“独家实施许可”合同,就不可以再许可第三者实施了。但是,专利权人自己可以实施。
4.专利权人与别人签订的合同中,明确规定“专利权转让”,则,原专利权人也不再可以实施专利了。因为专利权已经不属于原来的专利权人了。
专利权与商标权的区别
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 专利权与商标权有什么区别
(1)保护的目的不同
专利权保护的发明创造,是技术上的解决办法或者外观设计上的艺术创作和独特创意。保护的目的,在于的鼓励发明创造,有利于发明创造的推广应用,促进科学技术进步和创新。
而商标权保护的商标,是具有区别商品或者服务来源的显著特征的标志。保护的目的,为了促进生产者保证商品质量和维护商标信誉,以保障消费者的利益,促进商品经济的发展和公平竞争。
(2)保护的对象和范围不同
专利权的对象是获得专利的发明,实用新型或外观设计。其中发明是指前人没有的、先进的、经过实践证明可以应用的一种重大的科学技术新成就;实用新型是指对物品的形状、结构或组合所作的革新设计,又称小发明;外观设计是指对产品的形状、图样、色彩或其结合作出的富有创新美感而适于工业上应用的新设计。对专利权的保护范围分别以发明,实用新型的权利要求的内容为准和以表示在或照片上的外观设计专利产品为准。
商标权的对象是以文字、图形或者其组合构成的注册商标。对商标权的保护范围以核准注册的商标和核定使用的商品为限。
(3)国家主管机关和适用的相关法律不同
我国《专利法》是管理专利的基本法律。国家知识产权局专利局主管全国专利受理和审查专利申请的管理工作。
我国《商标法》是管理商标的基本法律。国家工商行政管理局商标局主管全国商标注册和管理的工作。
(4)时效性的不同
我国的《专利法》规定,发明专利的有效期为20年,实用新型和外观设计专利的有效期为10年,期限届满均不得续展。
而我国《商标法》规定,注册商标的有效期为10年,期满可以续展注册,而且可以无制重复申请,每次续展注册的有效期均为10年,因此商标权的有效期实质上可以是无限期的。
显然,专利权和商标权是分属两种不同范畴的知识产权,有明显的不同点,分别受到《专利法》和《商标法》的保护。
但是在特殊情况下,某一权利客体中的一部分会出现在另一权利之中。具体地说就是:当专利发明的名称和外观设计在符合《商标法》规定条件的情况下,可以作为商标申请注册;而含有与注册商标相同或近似的文字、图形及组合在符合《专利法》的情况下,也可以申请外观设计专利。由于专利权和商标权受各自相应法律的保护,当两者的权利人为不同一人时,则会出现专利权与商标权对抗冲突的情况。对于这种情况的出现,可以根据国家工商行政管理局商标局《关于处理商标专用权与外观设计专利权权利冲突问题的意见》(1995年12月7日)的原则予以处理解决。“商标专用权和外观设计专利是重要的知识产权,分别受《商标法》和《专利法》的保护。这些权利的取得,应当遵守《民法通则》中的诚实信用原则,不得侵害他人的在先权利。”
专利权是发明创造人对其依法授予专利的发明、实用新型和外观设计所享有的权利。
专利权同商标权一样,其两者的保护对象都是无形资产,都具有专有性、时间性和地域性的特征;两者的权利人都有权将其权利客体作为交易标的进行转让,都有权在受到不法侵害时请求损害赔偿。同时,专利发明的名称和外观设计也可以作为商标申请注册。
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