商标权著作权和专利权的联系是什么

最新修订 | 2024-09-05
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专家导读 商标权著作权和专利权的联系在于都是属于知识产权的一种,而且著作权和专利权的性质也是相同的,都是具有知识产权的独占性特征,并且都具有地域性的特征,但是相应也存在着很大的区别。
商标权著作权和专利权的联系是什么

商标权著作权专利权都属于知识产权,它们都属于狭义范围的知识产权范畴,也就是传统意义上的知识产权。区别在于:

1、商标专利的客体不同:专利保护技术内容,包括发明、使用新型、外观设计。商标保护商标本身,比如图形、文字、它们的组合或者立体商标。

2、商标和专利的保护期限不同:专利保护期有限,发明20年,新型和外观设计10年,到期不能续展。商标保护10年,但是到期可以续展,因此只要每10年续展一次就可以无限期拥有商标独占使用权

3、商标和专利的保护内容不同:专利保护不得制造、使用、许诺销售、销售、进口同该专利相同或近似的产品。商标保护不得在同类商品上注册相同的商标,如果受保护的是驰名商标,他人即使是不同类商品也不能标注驰名商标。

4、商标和专利的申请程序不同:专利要向国家知识产权局专利局申请,经过初步审查(新型和外观)和实质审查(发明),最终授予专利权。商标向国家工商总局商标局申请,经过初步审查,公告无异议后核准注册。

5、著作权和商标权在取得保护的方式上有所不同。作品只要是各自独立完成,不论它们之间是否相同、类似,都受著作权法的保护。而商标权则不同,凡与注册的同类商品或类似商品的商标相同或近似的商品标识,依照各国的商标法往往不能取得专用权。但是,著作权和商标权仅在一定情况下还可能发生交叉关系,即商标设计图案可以作为商标受商标法的,也可以构成一件艺术作品受著作权法的保护。此外,著作权和商标权也可能抵触,即未经他人同意以其作品作为商标标识时,则可能侵犯他人的著作权。

6、著作权与专利权存在以下区别:

(1) 著作权并不保护作品的思想,而只保护作品的表达方式。而专利权所保护的是作者创造的思想内容。如果发明人就一项技术成果获得专利,其他人未经他的许可,不能随便在生产中实施这项技术。这是思想内容与其表达方式的区别。

(2) 著作权并不要求保护的作品是首创的,而只求它是独创的。任何作品只要是独立创作的,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人,这是首创性与独创性的区别。

著作权专利权和商标权都是属于知识产权,商标权和专利权的保护期限是不一样的,专利权人的保护期限是20年,而商标权的保护期限一般是10年,而著作权并不会保护作品的思想,只会保护作品的表达方式。


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专利权和著作权联系有哪些?
一般来说,专利权和著作权都是属于知识产权之内。其次,两者之间的性质是相同的,并且都具有知识产权独占性的特征。并且两者之间的权利都受到地域性的限制,需要在本国才会有效。
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知识产权
各位律师好,我最近准备要当作家写书了。请问各位律师根据我国的法律规定现在的专利权与著作权的区别和联系是什么
[律师回复] 著作权保护与专利权保护的不同点:
1、保护内容不同
著作权法保护形式,专利法保护创意思想。著作权法保护的是软件的源代码,软件的核心内容——技术方案的创新可以申请专利,适用《专利法》来保护,这样两者结合使软件得到更加完善的保护。
2、保护条件不同
著作权是自动取得,取得的时间以开发完成的时间为依据,一完成即自动取得著作权,受到著作权法的保护,对软件的内容不进行任何的审查,无论软件源代码的写得如何,即自动取得著作权/版权,受著作权法的保护。专利则必须符合专利申请的条件,需要向专利局申请,是否授予专利权需要专利局进行审查后审批。
3、保护时间不同
发明专利的保护时间为二十年,从申请日开始计算,但是受保护是在申请审批取得专利权之后,专利的审查的手续比较烦琐,从申请到取得专利权证书一般要3年左右的时间。软件著作权的保护时间为50年,从开发完成之日起就受版权保护。软件在获得专利权之前已经受到著作权法的保护,申请专利并不影响其受到著作权法的保护,有足够的耐心去等待专利的审批。
4、两种权利产生程序不同
世界上绝大多数国家的著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须履行任何注册登记手续。而相同内容的几项发明创造只能授予一项专利,排斥了其他有相同创造成果的人享有相同权利的可能性,所以必须采取国家行政授权的方法确定权利人。专利权的产生需要专利机关的特别授权,经过申请、审查、批准、公告,颁发专利证书等程序才能产生。
5、两者的适用领域不同
著作权所保护的作品主要涉及文学、艺术领域。而专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关。
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朋友业余时间喜欢在网上写小说,但是最近发现自己的作品被抄袭了,想要通过法律途径维护自己的合法权益,但是不知道该如何进行,请问著作权和专利权的联系是什么,二者有什么区别
[律师回复] 著作权是指著作权有对作品享有的权利,著作权是知识产权的一种,著作权是具有比较大经济价值的,而专利权同样是属于知识产权的一种,也具有一定的经济价值,那么著作权和专利权的联系有哪些呢?著作权和专利权有哪些联系?著作权和专利权的相同点?第
一,著作权和专利权都属于知识产权,它们都属于狭义范围的知识产权范畴,也就是传统意义上的知识产权。第
二,著作权和专利权的性质相同,即都具有权利本体的私权性和权利客体的非物质性的性质。第
三,著作权和专利权都具有知识产权的独占性特征,即知识产权为权利人所独占,权利人垄断这种权利并受到法律严格的保护,没有法律规定或者未经权利人的允许,任何人不得使用权利人的知识产品。第
四,著作权和专利权都具有地域性,这两者的权利效力并不是无限的,而要受到地域的限制,即具有严格的领土性,其效力只限于本国境内。第
五,著作权和专利权都有时间性,也就是法律规定的保护期限,著作权一般是在作者死亡后的五十年,或者作者不是公民的,以首次发表的五十年内为保护期限;专利权自发明之日起的二十年,而外形和设计的期限只能被保护十年,这两者的权利一旦超过有限期限,其权利就自行消失,相关知识产权将成为整个社会的共同财富。综上所述,著作权和专利权存在知识产权、性质相同、独占性、地域性、法律保护期限等方面的相同之处。
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专利中著作权有什么联系?
专利权和著作权都是对某种权利的保护,并且两者都是属于无形的财产,都具有可分别利用行,两者的侵权行为都需要按照具体的情况进行维权,在同一时间和地点可以按照各自的方式进行利用。
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知识产权
我自己最近写了一本小说 想申请专利。但是我自己没有时间 想请人帮我申请,但是我不知道和自己申请有什么区别,专利发明人与专利权人有什么内在联系和区别,
[律师回复]
1、发明人、申请人、专利权人,可以是同一个人(自然人),其发明人必须是自然人,申请人则可以是自然人,也可以是工矿企业、大专院校、事业单位。发明人是直接做出创新贡献的人。
2、申请人可以不是发明人,也可以是发明人。专利权人,申请授权了,申请人就是专利权人。专利授权一定是授权给申请人。
3、如某人申请专利(非职务发明),申请人、发明人填写的都是该自然人,则发明人和专利证书上体现的专利权人(在发明专利申请书、实用新型专利申请书、外观设计专利申请书上体现的,是申请人)是同一个人。
4、专利证书上,不会体现“申请人”字样,只有“专利权人”,专利证书上的专利权人,就是(发明专利申请书、实用新型专利申请书、外观设计专利申请书)专利申请人。
5、专利申请人是指提出专利申请的单位或个人,当专利审查通过之后,专利申请人就成为专利权人,具有主张专利法所赋予专利的权利,简单说,申请人就是专利还在审查中的称呼,审查通过后身份就变成专利权人,专利权人才能拿着专利去告人。
6、发明人是指对该件专利的技术具有贡献的人,一般来说在企业内,研发人员是发明人、企业是专利申请人,当专利核准后企业就是专利权人(研发人员还是发明人),企业可以拿专利告人,但是研发人员不行。
7、在权利上,发明人只有姓名表示权,如果发明人与申请人是雇主,受雇关系,发明人可以要求申请人给予奖励。
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您好,我叔叔和他的朋友辞职了之后,二人共同创业注册一个公司,我叔叔和他的朋友给公司的产品设计了商标了,在商标权申请了之后,专利权与商标权的区别与联系是什么
[律师回复]
1. 产生方式不同:
商标权是商标主管机关依法授予商标所有人对其注册商标受国家法律保护的专有权。
专利权是国家专利主管机关依法授予专利申请人及其继受人在一定期间内实施利用其发明创造的独占权利。
2. 权利内容不同:
商标权的内容主要包括对注册商标的专有使用权、禁止权、许可权和转让权。
专利权的内容分为 专利权人的权利和专利权人的义务。专利权人的权利包括独占实施权、转让权、许可实施权、标记权、请求保护权、放弃权
和质押权。专利人的义务包括按规定缴纳专利年费的义务和不得滥用专利权的义务。
3. 权利对象不同;
商标权的对象是依法予以保护的注册商标。专利权的对象,是依法应授予专利权的发明创造。
根据我国专利法第2条的规定,专利法的对象包括发明、实用新型和外观设计三种。
4. 审批程序不同:
商标注册必经程序包括申请、形式审查、实质审查、初审公告、注册公告五个阶段。
依据《专利法》,发明专利申请的审批程序包括受理、初审、公布、实审以及授权五个阶段。实用新型或者外观设计专利申请在审批中不进行早期公布和实质审查,只有受理、初审和授权三个阶段。
5. 有效期限不同:
根据《商标法》规定,注册商标的有效期为十年,自核准注册之日起计算,期满可以续展注册,而且可以无制重复申请,每次续展注册的有效期均为10年。
根据《专利法》规定,发明专利权的期限为20年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年,均自申请日起计算。专利权期限届满后,专利权终止。专利权期限届满前,专利权人可以书面声明放弃专利权。
我是一名大学生,我从小就喜欢弄一些机器的东西,所以我的动手能力就很强,我现在在大学的时候写了个挺不错的东西,想申请专利,我想知道专利权与著作权商标权的相同点
[律师回复] 著作权属于实际参加创作的几位员工,作者对各自创作的部分单独享有著作权,共有专利的行使规则是,专利权和商标权则可以是员工和单位共有,但不同在于对于著作权的共有行使须区分作品是否可以分割使用,可见在归属方面的共同点是三者都可以共有,但是所得收益应当合理分配给所有合作作者,共同行使该商标专用权试述专利权。2。第二方面是共有权利的行使方面,可见在行使方面的共同点是都可以由共有权利人协商一致行使:两个以上的自然人,.共有商标的行使规则是,共有商标的归属是;不能协商一致,申请的单位或者个人为专利权人,任何一方不得阻止他方使用或者许可他人使用,申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人。由此。合作作品不可以分割使用的,通过协商一致行使、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标,由几位员工合作创作出作品,不能成为合作作者:专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的,共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利,其著作权由各合作作者共同享有,共同享有该商标专用权:两个以上的自然人,除另有协议的以外,收取的使用费应当在共有人之间分配,著作权和商标权共有及其共有权行使之间有何异同,著作权由合作作者共同享有。2:两个以上单位或者个人合作完成的发明创造,行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意?(论述)这个问题可以从以下方面加以论述,从其约定,对于专利权和商标权则没有这个区分.共有专利的归属是;许可他人实施该专利的。3,又无正当理由的:1:第一方面是共有权利的归属方面:1:合作作品可以分割使用的。没有参加创作的人,但行使著作权时不得妨碍合作作品的正常使用。没有约定的,而专利权和商标权则是可以共有。由此、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标,,著作权共有的归属是,,但不同在于著作权共有明确排除了没有实际参加创作的人,比如单位给作者提供意见:两人以上合作创作的作品;申请被批准后.著作权的共有的行使规则是。
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专利商标著作权的区别与联系
专利商标著作权的区别是取得方式不一样,专利权需要申请人向知识产权局进行申请办理,著作权是作品只要产生权利噎就会产生。两者的联系是都是受法律保护的。不过两者的保护年限是不同的,专利权的保护年限稍微短一些。
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知识产权
专利权申请,商业秘密保护,专利权的关系,商业秘密的
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 商业秘密基本上有两类。一类,商业秘密可能涉及不符合专利性要求的发明或制造方法,因而只能够作为商业秘密进行保护。这可能是客户名单,或发明高度不够从而不能被授予专利权的制造方法(虽然它们有可能作为实用新型获得保护)。另一类,商业秘密可能涉及符合专利性要求且可以通过专利进行保护的发明。在后者情况下,中小企业将面临一种选择:申请发明专利,或保持其作为一种商业秘密。  商业秘密的一些好处包括———  商业秘密保护具有不受时间限制的好处(专利一般可达20年)。因而,只要商业秘密不向公众泄露,其保护就可无限期地继续。  商业秘密不需交纳注册费(虽然涉及使信息保持机密的费用可能很昂贵)。  商业秘密可以立即生效。  商业秘密保护不要求遵守诸如向政府部门披露信息的规定。  然而,也存在着一些把机密商业信息作为商业秘密进行保护的不利之处,尤其是当该信息符合专利性的规定时:  如果该秘密包含在一种创新产品中,其他人可能能够查出它,对它进行解剖和分析(即对它实施“反向工程”),并发现该秘密,从而有权使用它。事实上,商业秘密保护并不具有排除第三方对该商业秘密进行商业使用的排他权。  一旦该商业秘密被公开,任何人都可以获得它并任意使用。  商业秘密的实施比专利要困难得多。赋予商业秘密的保护水平随国家不同变化较大,但通常认为保护水平较弱,尤其是与专利授予的保护相比。  商业秘密可能会由开发该相关信息的其他人通过合法的手段获得专利。
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著作权与商标权和专利权的区别到底怎么什么地方,我只知道他们都属于知识产权方面的问题,有知道的人帮忙分析一下
[律师回复] 确实著作权与商标权和专利权的区别,我从以下几点分析
? 专利需要提供的材料【(1)申请发明专利的,申请文件应当包括:发明专利请求书、说明书(必要时应当有附图)、权利要求书、摘要及其附图各一式两份。  
(2)申请实用新型专利的,申请文件应当包括:实用新型专利请求书、说明书、说明书附图、权利要求书、摘要及其附图各一式两份。  
(3)申请外观设计的,申请文件应当包括:外观设计专利请求书、图片或者照片,各一式两份。要求保护色彩的,还应当提交彩色和黑白的图片或者照片各一份。如对图片或照片需要说明的,应当提交外观设计简要说明一式两份。】
? 商标需要提供的材料【个人身份证,企业营业执照,商标图样】
? 版权需要提供的材料【
1.申请表。内容包括:作品名称、作品类别、署名、完成日期、是否发表、首发日期和地点;作品完成形式(单独、合作、委托、职务、其他);作者情况、其他著作权人情况。   
2.申请者身份证明(个人申请者提供身份证复印件、单位申请者提供营业执照副本复印件、创作人员提供身份证复印件)。   
3.提供作品样本(文字作品提供创作稿;美术、摄影作品提供0cm×12cm照片2张;工程产品设计图纸提供三视图、效果图或实物照片;影视作品提供vcd等)。   
4.作品创意说明。   
5.根据实际情况选择提交合作作品附合作作者委托书、委托作品附委托合同或专有权许可使用合同。】
商标权著作权和专利区别有哪些(1)1
1、著作权与专利权不同
(1)适用领域不同。著作权所保护的作品主要涉及文学、艺术领域。而专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关;
(2)保护条件不同。著作权并不要求保护的作品是首创的,而只要求它是独创的。而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。这是“独创性”与“首创性”即两者保护条件的差异;
(3)权利产生程序不同。著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须履行任何注册登记手续。而对相同内容的几项发明创造只能授予一项专利,排斥了其他有相同创造成果的人享有相同权利的可能性,所以必须采取国家行政授权的方法确定权利人。专利权的产生需要专利机关的特别授权,经过申请、审查、批准、公告、颁发专利证书等程序才能产生。
商标权著作权和专利区别有哪些
(2)1
著作权与商标权同
(1)取得权利的条件不同。著作权是依法自动产生,而不需要经历任何主管机关的审查批准。而商标权在我国实行的是注册在先原则,只有经过最先申请注册并且获得主管机关的审批核准后,才能取得商标专用权;
(2)客体不同
著作权的客体是文学、艺术和科学著述创作的客观表达形式;
商标权的客体是区别同一商品或服务的不同生产者或经营者并表明商品或服务质量的商标标识本身,申请注册的商标依法必须具有显著的特征。
商标权著作权和专利区别有哪些
(3)1
权利的保护期限不同
著作权的客体作品,专利权的客体技术方案,一旦超过法定有效期限,进入公有领域,人们即可不经过权利的许可,不支付任何报酬而使用它们;
我国《商标法》规定的商标权有效期为10年,但有连续续展的规定,这实际上是我国对商标权提供了无限期的保护。
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专利商标著作权的联系是什么?
专利商标著作权的联系是三者都是属于知识产权。但是商标权和著作权专利权之间是存在着区别的,商标和专利的客体是不一样的,比如说专利保护技术的类,说有发明创造外观设计等等。著作权主要保护的是作品。
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知识产权
最近,随着人们对国家的自信心不断增强,对于自身权益也很是关心,对于著作权商标专利的问题需要了解。
[律师回复] 你好,对于著作权商标专利的问题,著作权与专利权不同(1)适用领域不同。著作权所保护的作品主要涉及文学、艺术领域。而专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关;
(2)保护条件不同。著作权并不要求保护的作品是首创的,而只要求它是独创的。而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。这是“独创性”与“首创性”即两者保护条件的差异;
(3)权利产生程序不同。著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须履行任何注册登记手续。而对相同内容的几项发明创造只能授予一项专利,排斥了其他有相同创造成果的人享有相同权利的可能性,所以必须采取国家行政授权的方法确定权利人。专利权的产生需要专利机关的特别授权,经过申请、审查、批准、公告、颁发专利证书等程序才能产生。

商标注册著作权和专利区别有哪些(2)
1/1
著作权与商标权同
(1)取得权利的条件不同。著作权是依法自动产生,而不需要经历任何主管机关的审查批准。而商标权在我国实行的是注册在先原则,只有经过最先申请注册并且获得主管机关的审批核准后,才能取得商标专用权;
(2)客体不同
著作权的客体是文学、艺术和科学著述创作的客观表达形式;
商标权的客体是区别同一商品或服务的不同生产者或经营者并表明商品或服务质量的商标标识本身,申请注册的商标依法必须具有显著的特征。
商标注册著作权和专利区别有哪些(3)
1/1
权利的保护期限不同
著作权的客体作品,专利权的客体技术方案,一旦超过法定有效期限,进入公有领域,人们即可不经过权利的许可,不支付任何报酬而使用它们;
我国《商标法》规定的商标权有效期为10年,但有连续续展的规定,这实际上是我国对商标权提供了无限期的保护。
注意事项
商标注册先行策略:先注册才有利于保护商标
商标设计创意策略:选择组合商标和显著性强商标
专利作为一种无形资产,具有巨大的商业价值,是提升企业竞争力的重要手段
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公司最近有个专利权想转让给别人因为资金上有些问题需要急转让,我想请问下您关于转让专利权应与谁联系的?谢谢
[律师回复]
一、怎样办理专利权转让
根据《合同法》的规定,专利权转让合同属于技术转让合同的范围,那么,专利权转让合同的让与人应当保证自己是所提供的技术的合法拥有者,并保证所提供的技术完整、无误、有效,能够达到约定的目标;而受让人则应当按照约定的范围和期限,对让与人提供的技术中尚未公开的秘密部分,承担保密义务。
让与人未按照约定转让技术的,应当返还部分或者全部使用费,并应当承担违约责任;实施专利或者使用技术秘密超越约定的范围的,违反约定擅自许可第三人实施该项专利或者使用该项技术秘密的,应当停止违约行为,承担违约责任;违反约定的保密义务的,应当承担违约责任。
受让人未按照约定支付使用费的,应当补交使用费并按照约定支付违约金;不补交使用费或者支付违约金的,应当停止实施专利或者使用技术秘密,交还技术资料,承担违约责任;实施专利或者使用技术秘密超越约定的范围的,未经让与人同意擅自许可第三人实施该专利或者使用该技术秘密的,应当停止违约行为,承担违约责任;违反约定的保密义务的,应当承担违约责任。
受让人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的,由让与人承担责任,但当事人另有约定的除外。
二、专利权转让与专利申请权转让区别
专利权转让与专利申请权转让两者既有相同之处,也有本质上的区别:
(一)专利权转让中订立合同的标的是专利权,而专利申请权转让合同的标的是专利申请权;
(二)专利权转让发生在专利授权之后,转让人为专利权人,而专利申请权转让则发生在专利授权之前,转让人为专利申请人。
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专利商标著作权区别联系有什么?
不管是专利、商标,还是著作权,都在知识产权的范围内,因为知识产权是一个很宽泛的概念,并且这些都属于无形资产,是受法律保护的,专利和商标需要申请才有效,但著作权不一样。
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知识产权
各位律师好,我哥哥最近准备要开始写书了。我们家里人想要了解一下现在的著作权 商业秘密的联系和区别是什么
[律师回复] 商业秘密权的类型
1、占有权
商业秘密的占有权,是指权利人对商业秘密实际上的控制与管理。权利人对商业秘密实际上的控制与管理,是商业秘密带来竞争优势的前提。这种控制与管理包括采取合理的保密措施,防止他人采取不正当手段获取、泄露与使用。
2、使用权
使用权是指权利人依照商业秘密的性质和用途对商业秘密加以利用。权利人有权依法使用自己的商业秘密,他人不得干涉。在法定或者当事人约定的情况下,非权利人也可以使用该商业秘密。
3、收益权
收益权即收取商业秘密带来的利益。权利人有权通过自己使用或者许可他人使用获得相应的经济利益,也可以通过转让商业秘密,从受让人那里获得经济利益。权利人还可以将商业秘密作为投资,在生产经营中获得经济利益。收益权一般由权利人行使,他人行使商业秘密时,除法律或合同另有规定外,收益归权利人所有。
4、处分权
处分权是指商业秘密的权利人有权处分自已的商业秘密。例如:放弃对商业秘密的占有、对商业秘密不再采取保密措施、赠与或转让商业秘密等。
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有个朋友是最近刚接触作家这行,他有一本书写的挺好的,就想找出版社看看能不能出版,如果出版了是要申请著作权的,听说还有个专利权,专利权和著作权怎么区分呢?
[律师回复] 专利权和著作权都属于知识产权的范畴,所以就有很多人会认为这两种版权的内容是差不多的,其实它们各自都有自己适合的领域,而且也有较大的一个差异。
一、保护的对象不同
  著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,并不会保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式都表现在小说、论文、电影、歌曲、图画等种类上。而专利权保护的是发明创造,这就是属于思想、观点内容范围,包括有:发明、实用新型和外观设计三种类型,比如:电视机的发明、灯泡的制造方法、可口可乐瓶独特的外观设计等。
  
二、保护的条件和要求不同
  由保护对象所决定:著作权法可以保护两部主题内容相同的作品,只要这些作品都具有独创性;但是专利权就不会保护主题内容相同的两个发明创造,比如:甲发明了电视机并申请了专利,那么乙就不能再申请这一专利。
  
三、权利产生方式不同
  著作权通常可以自动产生,是不必经过任何登记或者审查程序的;而专利权就必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。
  
四、权利内容不同
  著作权的内容包括人身权和财产权两方面;而专利权只是包括实施权、许可他人实施权、转让权等财产权内容,并不包括人身权内容。
  
五、权利保护期限不同
  著作财产权的保护期一般是作者有生之年加上死后的50年;专利权的保护期分别是:发明专利20年、外观设计和实用新型10年,都是从申请日起计算。
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