专利的著作权人在我国存在吗?

最新修订 | 2024-09-20
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专家导读 专利的著作权人在我国是不存在的。权利在一些时候会有相通性,但是大多数情况下还是有很大区别的,不过不管是哪一种的权利我们受到了危害,都需要通过正当的手段保护我们自己的权利不受侵害。
专利的著作权人在我国存在吗?

一、专利著作权人在我国存在吗?

不存在,只有专利的专利权人。我国对专利申请人没有数量限制,因此在申请专利时可以有很多个专利申请人。专利制度中所称的发明人或者设计人,仅仅代表该人对于本专利做出了实质性贡献的人。在完成发明创造过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人,不是发明人或者设计人。

【法律依据】

《中华人民共和国专利法》第三十五条发明专利申请申请日起三年内,国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求,对其申请进行实质审查;申请人无正当理由逾期不请求实质审查的,该申请即被视为撤回。

国务院专利行政部门认为必要的时候,可以自行对发明专利申请进行实质审查。

民法典》第二百四十条 所有权人对自己的不动产或者动产,依法享有占有、使用、收益和处分的权利。

专利权属于财产权专利转让是指专利权人作为转让方,将其发明创造专利的所有权或将持有权移转受让方,受让方支付约定价款所订立的合同。通过专利权转让合同取得专利权的当事人,即成为新的合法专利权人,同样也可以与他人订立专利转让合同,专利实施许可合同,包括专利申请权转让。在这里要把转让专利与许可专利区别开,许可专利是将专利的使用权让与一部分给他人,专利权人在许可合同中对专利权处分的是使用权而不是所有权,转让专利权时专利权人处分的是所有权。因此转让专利权收入属于财产收入。

二、专利和著作权的区别是什么?

著作权是指公民、法人和其他组织对所创作的文学、艺术和科学领域内的作品依法享有的专有权利。专利权是指专利权人对其发明、实用新型和外观设计依法享有的专有权利。著作权和专利权的不同之处主要表现为:

(1)保护的对象不同。著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式表现为小说、论文、电影、歌曲、图画等种类。专利权保护的是发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型,比如电视机的发明、灯泡的制造方法、可口可乐瓶独特的外观设计等。

(2)保护的条件和要求不同。由保护对象所决定,著作权法可以保护两部主题内容相同的作品,只要这些作品具有独创性;但专利权不会保护主题内容相同的两个发明创造,例如,甲发明了电视机,并申请了专利,乙就不能再申请这一专利。

(3)权利产生方式不同。著作权通常可以自动产生,不必经过任何登记或审查程序;专利权则必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。

(4)权利内容不同。著作权的内容包括人身权和财产权两方面;而专利权仅包括实施权、许可他人实施权、转让权等财产权内容,不包括人身权内容。

(5)权利保护期限不同。如前所述,对著作财产权的保护期一般是作者有生之年加上死后的50年;专利权的保护期分别为发明专利20年,外观设计和实用新型10年,均从申请日起计算。

代理商标注册商标变更,商标转让商标复审外观专利申请知识产权代理,专利申请,著作版权申请认证,驰名商标协助办理。

著作权更偏向于保护作者的情感类的东西,这种情感是一种观点,保护这种情感的观点不被他人侵害,可以简单的认为是一种脑部活动产生的想法被保护,而专利通常保护的是一种思维的产物,这种产物已经以实际形式体现出来,并且已经归自己所有了,所以这两种针对的对象和内容都是不同的。


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在我国专利属于著作权吗?
在我国专利是不属于著作权的。在我国的知识产权所包含的三种权利中,专利权、商标权以及著作权都是并立的,不存在谁包含谁的情形,三者在法律地位上是平等的,所以在日常生活中一定要注意相关的区分。
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知识产权
根据我国著作权法和专利法的规定,说明我国对著作权法与专利法规范交叉领域是如何规范的
[律师回复] 根据我国对著作权和专利权相关的法律规定,可以总结出:
(
1)两者的保护对象不同著作权所保护的并非作品的思想内容,而是表达该思想内容的具体形式。专利权则不同,专利法所保护的是具有新颖性、创造性、实用性的发明创造,它抛开表达形式而深入到技术方案本身。
(
2)两者的保护条件不同著作权并不要求保护的作品是首创的,而只要求它是独创的。而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。这是“独创性”与“首创性”即两者保护条件的差异。
(
3)两种权利产生程序不同世界上绝大多数国家的著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须履行任何注册登记手续。而相同内容的几项发明创造只能授予一项专利,排斥了其他有相同创造成果的人享有相同权利的可能性,所以必须采取国家行政授权的方法确定权利人。专利权的产生需要专利机关的特别授权,经过申请、审查、批准、公告,颁发专利证书等程序才能产生。
(
4)两者的适用领域不同著作权所保护的作品主要涉及文学、艺术领域。而专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关。关于著作权法和专利法的区别有哪些,大致就有这四点,希望对您有所帮助。
最近,随着人们对国家的自信心不断增强,对于自身权益也很是关心,对于著作权商标专利的问题需要了解。
[律师回复] 你好,对于著作权商标专利的问题,著作权与专利权不同(1)适用领域不同。著作权所保护的作品主要涉及文学、艺术领域。而专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关;
(2)保护条件不同。著作权并不要求保护的作品是首创的,而只要求它是独创的。而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。这是“独创性”与“首创性”即两者保护条件的差异;
(3)权利产生程序不同。著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须履行任何注册登记手续。而对相同内容的几项发明创造只能授予一项专利,排斥了其他有相同创造成果的人享有相同权利的可能性,所以必须采取国家行政授权的方法确定权利人。专利权的产生需要专利机关的特别授权,经过申请、审查、批准、公告、颁发专利证书等程序才能产生。

商标注册著作权和专利区别有哪些(2)
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著作权与商标权同
(1)取得权利的条件不同。著作权是依法自动产生,而不需要经历任何主管机关的审查批准。而商标权在我国实行的是注册在先原则,只有经过最先申请注册并且获得主管机关的审批核准后,才能取得商标专用权;
(2)客体不同
著作权的客体是文学、艺术和科学著述创作的客观表达形式;
商标权的客体是区别同一商品或服务的不同生产者或经营者并表明商品或服务质量的商标标识本身,申请注册的商标依法必须具有显著的特征。
商标注册著作权和专利区别有哪些(3)
1/1
权利的保护期限不同
著作权的客体作品,专利权的客体技术方案,一旦超过法定有效期限,进入公有领域,人们即可不经过权利的许可,不支付任何报酬而使用它们;
我国《商标法》规定的商标权有效期为10年,但有连续续展的规定,这实际上是我国对商标权提供了无限期的保护。
注意事项
商标注册先行策略:先注册才有利于保护商标
商标设计创意策略:选择组合商标和显著性强商标
专利作为一种无形资产,具有巨大的商业价值,是提升企业竞争力的重要手段
登记作品须是原创 自己的账号登记自己的作
有个朋友是最近刚接触作家这行,他有一本书写的挺好的,就想找出版社看看能不能出版,如果出版了是要申请著作权的,听说还有个专利权,专利权和著作权怎么区分呢?
[律师回复] 专利权和著作权都属于知识产权的范畴,所以就有很多人会认为这两种版权的内容是差不多的,其实它们各自都有自己适合的领域,而且也有较大的一个差异。
一、保护的对象不同
  著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,并不会保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式都表现在小说、论文、电影、歌曲、图画等种类上。而专利权保护的是发明创造,这就是属于思想、观点内容范围,包括有:发明、实用新型和外观设计三种类型,比如:电视机的发明、灯泡的制造方法、可口可乐瓶独特的外观设计等。
  
二、保护的条件和要求不同
  由保护对象所决定:著作权法可以保护两部主题内容相同的作品,只要这些作品都具有独创性;但是专利权就不会保护主题内容相同的两个发明创造,比如:甲发明了电视机并申请了专利,那么乙就不能再申请这一专利。
  
三、权利产生方式不同
  著作权通常可以自动产生,是不必经过任何登记或者审查程序的;而专利权就必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。
  
四、权利内容不同
  著作权的内容包括人身权和财产权两方面;而专利权只是包括实施权、许可他人实施权、转让权等财产权内容,并不包括人身权内容。
  
五、权利保护期限不同
  著作财产权的保护期一般是作者有生之年加上死后的50年;专利权的保护期分别是:发明专利20年、外观设计和实用新型10年,都是从申请日起计算。
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在我国专利和著作权一样吗?
在我国专利和著作权是不一样的,两者是存在一定的差别的。在我国的知识产权保护的法律法规的规定中,专利权以及著作权都属于知识产权的范围,但是需要注意的是,两者的权利内容等是不同的,在申请的时候也是要区分处理的。
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知识产权
我开了一间食品小型公司,因为想要做出最近的品牌,所有我的每一个包装都是自己团队设计的,并且也发明了自己的专利,想知道我国专利权保护存在的问题有什么
[律师回复] 知识产权对社会经济的发展提供智力支持,具有极大的生产力。知识产权对世界各国的发展有着非常重要的作用,保护知识产权不仅是经济的发展需要,更是保护民族文化的关键。只有完善知识产权的保护体系,才能在国际交往中获得最大的社会经济效益。然而,我国在知识产权保护方面仍然存在许多问题,通过对这些问题进行深入剖析,并找出相应的解决对策,旨在完善我国的知识产权保护。一、中国在知识产权保护方面存在的问题 虽然我国越来越重视知识产权的保护,逐渐完善知识产权保护的法律体系,制定了专利法、著作权法、商标法、反不正当竞争法等一系列法律制度,为我国的知识产权保护提供了法律保障,但整体而言,我国的知识产权保护仍然存在许多问题:
(一)知识产权保护意识淡薄 由于历史原因,知识产权的概念在公众中仍是一个相当陌生的名词,一些人不知道知识产权为何物,不知道应该如何保护知识产权,更不知道保护知识产权有什么作用。我们的许多知识成果诞生了,但却不知道运用法律武器予以保护,结果后悔莫及,造成了不应有的损失。
(二)知识产权保护措施缺乏 知识产权,需要国家政府综合运用法律手段、经济手段以及行政手段等多种保护手段,。然而,由于我国经济发展水平与西方发达国家相比还存在很大差距、贫富差距严重,人们对知识产权的认识也不够深入,导致我国知识产权保护严重滞后于西方发达国家。虽然我国制定了专利法、著作权法、商标法、反不正当竞争法等一系列法律制度,,但这些法律制度远远不能满足知识产权的保护需要,有些法律规定甚至与实际情况不相符合,缺乏有力的保护措施。
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在我国发明专利有著作权吗?
发明专利有专利权,是没有著作权的。依照我国的相关法律,专利权中是不包括著作权的,并且著作权也只属于行为人所有。本文整理了关于发明专利有著作权的问题,希望对您有参考的作用。
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知识产权
国内哪些专利有同族专利?
[律师回复] 您好,关于这个问题,我的解答如下, 审查员在审批专利时,还是在技术研发过程中,就是查同族专利,不论是在开题准备阶段。通常情况下,越是重要的发明创造,所以对于从事技术创新的企业和科研机构来说。当你遇到一篇有价值的专利文献时,参考其审批结果以及对权利要求保护范围和对申请文件的修改等。(4)同族专利可以解决对专利文献的收藏不足问题,就可以获得用你所熟悉的语言出版的专利文献另外这些专利的审批情况和法律状况如何,经常会遇到到手的专利文献或手边的检索结果由于语言不通而无法阅览的窘况通过同族专利检索。(3)同族专利可以为专利机构审批专利提供参考。(2)同族专利可以帮助阅读者克服语言障碍,技术发展也最活跃,都应当在检索或跟踪专利信息时,申请的国家越多,从而简捷地解决语言障碍问题,一定不要忽视对其同族专利的查寻,可以得知申请人就该相同发明主题在哪些国家申请了专利。读者在阅读专利文献时。通过同族专利检索。解决这个问题的最优选方法,通过同族专利之间的相互比较,可以获悉那些在基本专利中没有记载的最新技术进展,对同族专利的作用予以特别关注,可以借助同族专利共享其它专利机构在审批该相同发明主题专利申请时的检索报告或检索结果
我弟弟平常的时候特别的喜欢动脑经,他就给自己发明了一个东西,当时就给申请专利了,现在让专利到手之后就准备转让出去了,一般情况下专利权著录专利权转让的吗?
[律师回复]  专利权转让的程序由如下一些要点构成:  一、专利权转让需准备的材料  《专利权转让合同》和《著录项目变更申报书》。  1.填写《专利权转让合同》。  2.填写《著录项目变更申报书》。  填写quot;著录项目变更申报书quot;,同时提供著录项目变更证明材料。  著录项目变更证明材料是指:  
1、申请人或者专利权人因权利归属纠纷发生权利转移以及发明人因资格纠纷发生变更的,如果纠纷是通过协商解决的,应当提交全体当事人签名或盖章的权利转移协议书;如果纠纷是由人民法院判决确定的,应当提交发生法律效力的人民法院的判决书,专利局收到判决书后,应当通知其他当事人,查询是否提起上诉,在指定的期限(两个月)内未答复或明确未上诉的,判决书发生法律效力;提起上诉的,当事人应当出具上诉受理通知书,原人民法院判决书不发生法律效力。  如果纠纷是由地方知识产权局(或相应职能部门)调处决定的,专利局收到调处决定后,应当通知其他当事人,查询是否向法院提起诉讼;在指定期限(两个月)内未答复或明确未起诉的,调处决定发生法律效力;提起诉讼的,当事人应出具法院受理通知书,原调处决定不发生法律效力。  
2、专利申请人或专利权人因权利的转让或赠予发生权利转移,要求变更专利申请人或专利权人的,必须提交转让或赠予合同的原件或经公证的复印件;该合同是由法人订立的,必须由法定代表人或者授权的人在合同上签名或盖章,并加盖法人的公章或者合同专用章;必要时须提交公证文件。公民订立合同的,由本人签名或者盖章;必要时须提交公证文件。有多个专利申请人或专利权人的,应提交全体权利人同意转让或赠予的证明材料
软件著作权属于专利吗
[律师回复] 对于软件著作权属于专利吗这个问题,解答如下, 不属于专利。
软件著作权属于著作权的范围,受《著作权法》保护,不是专利的一种,不受《专利法》保护 。
两者是同属于知识产权概念,种类不同而已,软件著作权登记证书是软件证明材料通过国家认可机构(版权保护中心)审核取得的,而专利是受法律规范保护的发明创造,它是指一项发明创造向国家审批机关(专利局)提出专利申请,经依法审查合格后向专利申请人授予的在规定的时间内对该项发明创造享有的专有权。
计算机软件著作权是指软件的开发者或者其他权利人依据有关著作权法律的规定,对于软件作品所享有的各项专有权利;就权利的性质而言,它属于一种民事权利,具备民事权利的共同特征。
1、法律依据不同
软件的著作权保护依据《著作权法》、《计算机软件保护条例》
软件的专利保护依据《专利法》,具体审查标准参见国家知识产权局专利《审查指南》第二部分第九章“涉及计算机程序的发明专利申请若干问题”
2、申请方式不同
软件版权代码写完就自然受到保护,不需要经过审核,提交材料符合规范就可以获得
软件专利需要经过形式审查和实际审查,要满足新颖性、创造性、实用性等诸多要求,才能够受到保护
3、简易程度不同
软件著作权获权简单,维权简单,保护力度弱,产生的效益通常是收取授权费用
软件专利获权困难,维权复杂,保护力度强,产生的效益不仅可以打击竞争对手,还隐性地促进企业内技术的研发
优点:
软件的专利保护可以保护软件的算法,这是软件著作权保护无法实现的
缺点:
1、申请专利,专利的技术材料必须公开
2、申请专利需要支付费用,而且获得专利后每年还需要支付一定的维持费用
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翻唱作品著作权存在吗?
翻唱作品著作权是不存在的,即如果是他人翻唱歌曲的,此时不存在新的著作权的,所以翻唱他人歌曲的歌手是不会享有著作权的,翻唱别人的歌曲,如果为一般公益表演翻唱节目,未向公众收取费用,也未向表演者支付报酬的,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬。
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在我国专利文件是否属于著作权?
在我国专利文件是不属于著作权的。专利权是国家赋予专利权人和商标专用权人在有效期内,对发明创造和注册商标享有独占、使用、收益和处分的权利。未经专利权人和商标专用权人的许可,任何第三人不得使用,否则构成侵权,承担侵权责任。
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知识产权
我国专利法对专利权的保护
[律师回复] (一)发明或实用新型专利权的保护范围
根据《专利法》第26条、第56条第1款和《专利法实施细则》第20条第l款的规定,在认定发明或实用新型的专利权的保护范围时,应注意以下几方面:  
(1)发明或实用新型的专利权的保护范围以其权利要求书的内容为准。即认定发明或实用新型的专利权的保护范围的根本依据是权利要求书,并且是权利要求书的整体、实质内容,而非个别的文字或措辞。如果一项技术构思并未在权利要求书中记载,即使在说明书、附图中体现仍不属于专利权的保护范围。可见,权利要求书中没有记载的即可排除在专利权的保护范围之外,权利要求书是认定专利权保护范围的基本依据,说明书、附图不能作为认定专利权保护范围的依据,只是居于从属地位。  
(2)作为专利权的保护范围的认定依据,清楚、准确地解释权利要求书的内容是必须的。要对权利要求书所记载的技术特征作出清楚、准确的解释,明确该发明创造的目的、效果,需要参考说明书和附图。说明书和附图具有解释权利要求书的法定功能。  
(3)在认定专利权的保护范围时,为了明确某一技术术语的含义还可以参考专利申请过程中国务院专利行政部门和申请人之间的往来信件和文件。当然,这些信件和文件不能作为认定专利权保护范围的依据,但在这些信件和文件中专利权人表示认可、承诺或放弃的东西,专利权人以后是不能反悔的,这就是所说的“禁止反悔原则”。  
(二)外观设计专利权的保护范围
根据《专利法》第56条第1款的规定,外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。在认定外观设计专利权的保护范围时,应注意以下几方面:  
(1)外观设计的专利申请文件中没有权利要求书和说明书,所以,其保护范围以图片或照片为准,即使尺寸上存在细微差别也并不妨碍权利认定。  
(2)外观设计专利权的保护范围仅限于在授予专利权时指定的产品上使用的外观设计,即他人不能在指定的产品上使用相同或近似的外观设计。
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