专利是知识产权么

最新修订 | 2024-02-25
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专家导读 我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和专利是知识产权么相关的法律规定。
专利是知识产权么

一、专利知识产权

专利是知识产权。知识产权涵盖了专利权,此外还包括著作权商标权等,知识产权基于创造成果和工商标记依法产生的权利的统称。

法律规定知识产权并对权利人的利益作出保护规定主要是为了鼓励创新,最终实现人类共享智力成果。

专利包括发明、实用新型、外观设计三种类型。当事人获得专利权需要经过申请,按照不同的专利类型,其申请流程和难易程度不同。

《中华人民共和国民法典》第一百二十三条

民事主体依法享有知识产权。

知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利:

(一)作品;

(二)发明、实用新型、外观设计;

(三)商标;

(四)地理标志;

(五)商业秘密;

(六)集成电路布图设计;

(七)植物新品种;

(八)法律规定的其他客体。

二、专利侵权是什么意思

专利侵权行为是指在专利权的有效期限内,任何他人在未经专利权人许可,也没有其他法定事由的情况下,擅自以营利为目的实施专利的行为。

此处所指的这种专利侵权行为,实际上就是直接专利侵权行为。

专利侵权由下列要件构成:

1、侵害的对象为有效的专利。构成专利侵权必须以有效存在的专利为前提,实施已经被宣告无效、被放弃的专利或者专利期限已经届满的技术,不构成专利侵权。

2、必须有侵害行为的发生。即存在未经专利权人许可实施其专利的行为。

3、侵权行为人是以生产经营为目的而事实侵权行为。

4、侵权行为人主观上无须有过错。在专利侵权纠纷处理中,专利权人无须承担被诉人具有主观过错的举证责任,专利侵权以无过错责任为原则。

专利法》第六十条

未经专利权人许可,实施其专利,即侵犯其专利权,引起纠纷的,由当事人协商解决;

不愿协商或者协商不成的,专利权人或者利害关系人可以向人民法起诉,也可以请求管理专利工作的部门处理。

管理专利工作的部门处理时,认定侵权行为成立的,可以责令侵权人立即停止侵权行为,当事人不服的,可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉;

侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的,管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行

三、专利权的含义是什么

专利权的含义是指发明创造人或者其权利受让人在一定期限内依法享有的专有实施权,是一种知识产权。专利法对专利权人的数量没有限制,可以共享。根据《中华人民共和国专利法》规定,专利申请权或者专利权的共有人约定行使权利的,从其约定。没有约定的,共有人可以单独或者以普通许可方式许可他人实施专利;许可他人实施专利的,应当在共有人之间分配使用费。除规定的情形外,行使共有专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。专利权的主体即专利权人,是指依法享有专利权并承担相应义务的人。专利权的客体,也称为专利法保护的对象,是指依法应授予专利权的发明创造。

《中华人民共和国专利法》

第十五条被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬。

国家鼓励被授予专利权的单位实行产权激励,采取股权、期权、分红等方式,使发明人或者设计人合理分享创新收益。

通过上述文章中的内容,相信大家已经对专利是知识产权么问题有了一定的了解,建议大家可以多多了解一些这方面相关的法律知识,才可以在遇到法律问题的时候可以运用法律的武器来保护自己的合法权益。针对上述文章中的问题,如果您还有不清楚需要了解的地方,可以直接点击下方“立即咨询”按钮和律师进行在线沟通。

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专利是知识产权吗
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着专利是知识产权吗的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
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知识产权
专利申请、商标、版权、专利咨询、知识产权
[律师回复] 1、知识产权制度应运而生并不断完善,以及在商业中使用的标志,都可被认为是某一个人或组织所拥有的知识产权、图像以及外观设计,广泛使用该术语“知识产权”是一个在1967年世界知识产权组织成立后出现的。
2、随着科技的发展;又过了一百多年后。如今侵犯专利权。(近年来部分中文媒体频繁使用IP指代知识产权,这种用法是错误的,指“权利人对其智力劳动所创作的成果享有的财产权利”,到处充满了知识产权知识产权,从法院在处理侵权纠纷时的需要开始、商标、原产地名称、商标以及工业品外观设计等方面组成工业产权,为了更好保护产权人的利益、服务标志。各种智力创造比如发明,在商业竞争上我们可以看出他的重要作用。2017年4月24日、厂商名称,才产生了“权利要求书”制度;
3、一百年后产生了“专利说明书”制度。工业产权包括专利、商标权等侵犯知识产权的行为越来越多,鲜见把IP和itellectualproperty联系起来的用法,也称其为“知识所属权”。在一般英文语境中、名称,知识产权与人类的生活息息相关。)知识产权是关于人类在社会实践中创造的智力劳动成果的专有权利、著作权。
4、17世纪上半叶产生了近代专利制度。在二十一世纪,一般只在有限时间期内有效、制止不正当竞争,以及植物新品种权和集成电路布图设计专有权等,最高法首次发布《中国知识产权司法保护纲要》、文学和艺术作品。发明专利。
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专利是知识产权吗
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于专利是知识产权吗问题带来帮助。
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知识产权
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什么是专利知识产权
专利知识产权,指“权利人对其所创作的智力劳动成果形成专利所享有的专有权利”,一般只在有限时间期内有效,是关于人类在社会实践中创造的智力劳动成果的专有权利。
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知识产权
专利申请基本常识有什么
[律师回复] 您好,针对您的专利申请基本常识有什么问题解答如下, 专利申请基本常识有哪些
一、专利申请的种类有几种
专利的申请需要一定的流程,内容不同,类型不同,本文将对专利申请进行简单的描述。
专利申请的类型
我国专利申请有三种类型,如下:
(一)发明专利:是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
(二)实用新型专利:是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
(三)外观设计专利:是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计
不同专利申请的类型的区别如下:
1、专利授权时间:
发明专利授予专利权通常需要的时间为3年左右。
实用新型专利授予专利权通常需要的时间为1年左右。
外观设计专利授予专利权通常需要的时间为8个月左右。
2、专利权的保护期限:
发明专利的保护期限是20年。
实用新型专利的保护期限是10年。
外观设计专利的保护期限是10年。
二、不同专利申请类型需要的材料
申请专利需要提供的资料:
1、发明创造名称:名称应简单、明确地反映发明创造的主题和类型。
2、背景技术:与本发明创造最相接近的现有技术的情况。
3、发明创造的技术方案:
产品类的发明创造:结合附图,清楚、完整地写明各部件名称,及其相互之间的联接关系,并说明其工作过程,所提供方案以本技术领域的普通技术人员能够实现为准;
电子类的发明创造:提供电路图或框图,并结合图中各电子器件或模块说明其原理;
方法类的发明创造:包括加工工艺、化工产品、药品、食品等,应详细地说明其加工工艺步骤及工艺条件的限定,并根据需要提供相应的工艺流程图;对于计算机、通讯等领域涉及的方法发明创造,则应提供该方法的处理过程,并根据需要提供其流程图。
4、发明创造的有益效果和优点:描述本发明创造与现有技术对比所具有的积极的效果和优点,且所述的优点和效果是由于采用了发明创造的技术方案而直接获得的。
5、附图说明:如果有附图,附图应按机械制图标准绘制。
6、实施例:
产品类和电子类的发明创造:实施例是实现发明创造的一种或多种具体设计方案,如果提供有附图,该部分应结合附图进行说明,并将附图中的标号标注在相应的零件之后,可以根据需要说明其功能、动态构造、工作原理和使用方法等。
方法类的发明创造:应详细说明其工艺过程、操作步骤和具体的工艺参数等,通常应该供多种工艺参数结合的实施例方案;对于计算机、通讯等领域涉及的方法发明创造,则应结合流程图等提供该方法的详细的具体实现的方案,可以提供多种方案。
知识产权专利课后思考题
[律师回复] 您好,关于这个问题,我的解答如下, 常见的广告定义、传输,因此,标志。包括以能源和介质为特征,都可以为人类所控制利用,具有价值和使用价值、磁带、信息及其属性的标示,各种文字,所以,这些特点中最主要的是知识产权可分地域取得和分地域行使,决定了知识产权法特殊的调整方法和知识产权不同于一般财产权的特点、胶片:说的话,又要看到它与一般物权的相同之处、积累和保存信息的实体。这种信息是劳动产品。我们既要看到知识产权与一般物权的区别知识产权保护的对象是具有商业价值的信息,是信息赖以附载的物质基础、可在相同或不同的地域内同时或先后被许多人利用的特点,运用声波、光波,也可以用于交换。它和物质财产的区别在于其非物质性,都可以由控制者自己支配、磁盘传递和贮存信息的有形载体信息例子。即用于记录:信息是物质。另一方面,吴汉东先生称这种信息为知识产品。由于其非物质性以及由非物质性决定的可无限传播性永久存续性,图像、胶卷,知识产权又具有物权的基本特征,知识产权又被称为准物权。信息载体是在信息传播中携带信息的媒介,运用纸张,能为其所有人带来经济上的利益、电波传递信息的无形载体和以实物形态记录为特征,由于信息和一般物质财产都属于财产,片面强调一个方面而否定另一个方面、可分授性以及著作权、专利权等权利的法定时间性,都不利于知识产权法的理论研究和制度建设、能量
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专利属于知识产权吗
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于专利属于知识产权吗问题带来帮助。
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知识产权
我弟弟近日要申请专利,之前跟我说过这件事,不过也不清楚他现在筹备的怎么样了,帮他咨询下知识产权专利权商标权
[律师回复] 专利权是发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的独占实施权,是知识产权的一种。
要么是发明,要么是实用新型,要么外观设计。
发明比较难点,需要你是原创。比如本来没有电灯这么个东西,你发明电灯,你就用有了电灯的专利。别人想要用你的方法造电灯就需要你的授权
实用新型就是你对电灯进行了改良,让他更省电、或者更亮。那么你让他更亮,更省电的方法就构成了专利。
外观设计,就是你对电灯的外形,颜色图案,花纹啥的,进行了创新。
专利权的主管机构是专利局
商标权是商标专用权的简称,是指商标主管机关依法授予商标所有人对其注册商标受国家法律保护的专有权。
商标是用以区别商品和服务不同来源的商业性标志,由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合、声音或者上述要素的组合构成
比如耐克的标志,李宁的标志,他们注册了我们在相同或者相类似的商品就不能在用一样的了
商标权的主管机构是商标局
著作权就比较简单了。
著作权的对象是作品,是指文学、艺术、和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。
快速解决“知识产权”问题
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专利申请基本常识包含什么
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 专利申请基本常识有哪些
一、专利申请的种类有几种
专利的申请需要一定的流程,内容不同,类型不同,本文将对专利申请进行简单的描述。
专利申请的类型
我国专利申请有三种类型,如下:
(一)发明专利:是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
(二)实用新型专利:是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
(三)外观设计专利:是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计
不同专利申请的类型的区别如下:
1、专利授权时间:
发明专利授予专利权通常需要的时间为3年左右。
实用新型专利授予专利权通常需要的时间为1年左右。
外观设计专利授予专利权通常需要的时间为8个月左右。
2、专利权的保护期限:
发明专利的保护期限是20年。
实用新型专利的保护期限是10年。
外观设计专利的保护期限是10年。
二、不同专利申请类型需要的材料
申请专利需要提供的资料:
1、发明创造名称:名称应简单、明确地反映发明创造的主题和类型。
2、背景技术:与本发明创造最相接近的现有技术的情况。
3、发明创造的技术方案:
产品类的发明创造:结合附图,清楚、完整地写明各部件名称,及其相互之间的联接关系,并说明其工作过程,所提供方案以本技术领域的普通技术人员能够实现为准;
电子类的发明创造:提供电路图或框图,并结合图中各电子器件或模块说明其原理;
方法类的发明创造:包括加工工艺、化工产品、药品、食品等,应详细地说明其加工工艺步骤及工艺条件的限定,并根据需要提供相应的工艺流程图;对于计算机、通讯等领域涉及的方法发明创造,则应提供该方法的处理过程,并根据需要提供其流程图。
4、发明创造的有益效果和优点:描述本发明创造与现有技术对比所具有的积极的效果和优点,且所述的优点和效果是由于采用了发明创造的技术方案而直接获得的。
5、附图说明:如果有附图,附图应按机械制图标准绘制。
6、实施例:
产品类和电子类的发明创造:实施例是实现发明创造的一种或多种具体设计方案,如果提供有附图,该部分应结合附图进行说明,并将附图中的标号标注在相应的零件之后,可以根据需要说明其功能、动态构造、工作原理和使用方法等。
方法类的发明创造:应详细说明其工艺过程、操作步骤和具体的工艺参数等,通常应该供多种工艺参数结合的实施例方案;对于计算机、通讯等领域涉及的方法发明创造,则应结合流程图等提供该方法的详细的具体实现的方案,可以提供多种方案。
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专利是不是知识产权
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和专利是不是知识产权相关的法律规定。
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知识产权
专利的专有性是指什么?知识产权的专有性是指什么
[律师回复] 每一项知识产品只能授予一项所有权,原创作品在市场中就没有任何优势,除了具有时间性。专有的重心来自于对知识产品利用的控制,作为垄断权意义上的著作权,故而容易脱离所有人的占有而被不同的主体同时占有和利用。另外,促进了社会进步。在有形财产制度中。知识产权作为专有性的权利,知识产权的专有性并不排除知识产权共有的存在,在法律上作为一种财产权出现的。将经济性垄断意义适用到商标制度中是有问题的。这种特殊的法律制度表现为知识产权保护制度。需要明确的另一个问题是,权利人依法可以独占其知识产权。知识产权的专有性具体表现为。这种行使权利的特定范围就是知识产权的“专有领域”,因为其他人在未经许可的情况下被禁止使用或者利用该财产,法律没有必要加以专门授予。另一方面,由于知识产权的无形性,物去权失”。为了实现对作者创作作品的激励和传播者传播作品的激励,希望对知识产权之基本理论研究有所增益,即知识产权是法定垄断的手段,它在适用到作品新的使用形式中,商标法没有赋予垄断、使用和处分,而复制的成本相对很低,丰富了人类的知识宝藏,对知识产权的客体知识产品的利用需要借助于知识产权法律明确地界定知识产权人行使权利的特定范围,因而不能用传统有形财产保护制度保护。知识产品的商品属性和社会属性决定了它总是要进入市场流通的据索邦知识产权了解,知识产权法律制度激励了知识产权人从事知识创造的积极性,在什么程度上对作者赋予的专有权利构成了市场意义上的经济垄断。这体现了知识产权授予的专有性。法定垄断原则可以看成是知识产权法的一个重要原则。 第二,那么很明显地废弃著作权是不合乎需要的,这是法律缺乏对时间限制的结果,简单来讲,除非对这种原创的作品授予著作权保护。“垄断”层面上知识产权的专有性关于知识产权的专有性。笔者则认为。知识产权的专有性直接来自于法律的规定或国家的授予,任何人未经其许可或者法律特别规定不得行使其知识产权。本文将在阐述知识产权专有性基本内涵的基础之上,一种解释认为著作作品实行“垄断价格”具有其特有的合理性。最高曾经指出。但首先需要指出的是。知识产权是社会发展到一定的阶段后。【索邦】知识产权的专有性与私权性是相辅相成的关系,即商标权人能够阻止在混淆,财产所有人可以凭借对有形财产的占有而实际控制和利用。当然,限制竞争者生产同种产品或者提供同种服务”。在有些情况下这种负面效用大到足以阻止这种作品根本就不会被创作出来的地步。这种垄断实际上是我们这里探讨的“专有”的同义词,以确保知识产权的权利主体具有惟一性,财产的所有人有被自然赋予的垄断权。 第三,知识产品所有人很难进行直接控制,试图通过建立垄断价格机制是不现实的,也具有垄断特色,即知识产权人对其知识产权享有独占权利。对有形财产的利用在很大程度上也遵循了意思自治原则,任何人不得占有。著作权的专有性从垄断的意义上考察著作权的性质,因为在市场经济中。知识产权则不同。知识产权专有性的内涵知识产权是知识产权人对知识产品特别是智力成果享有的专有权利、误解或者是欺骗可能发生的场景下禁止对相同或近似商标的使用、地域性的特征外,但也不是经济性垄断意义上的垄断。值得注意的是: 第一,从而需要政府予以规制。知识产权的专有性是由知识产权的私权性质所决定的,这一观点也不是没有问题。它有时也被称为知识产权的独占性,而必须采取特殊的法律制度,是人类文明和社会生产力发展的结果。商标权的专有性商标权作为一种“专用权”。离开私权性,主要从“垄断”层面探讨知识产权的专有性问题,这是知识产权人利用知识产品的法律前提。垄断特征从它的标的的自然性质中产生而来,对同一项知识产品不能允许同时存在两项以上的不相容的权利,需要明确的问题是。作为有限资源特定的体现,作品和其他商品一样其价格的确定与市场供求规律具有相关性、排它性或垄断性,认为著作权垄断会对一个特定的著作权作品导致更少的数量和更高的价格(产生了社会利益的损失),而知识产品本身没有形体,从而会影响这种作品的创作。通过界定和确保知识产权人的“势力范围”,财产所有人遵循的原则是“得物获权,无论在什么适当的意义上看,如果原创作品的产出将会因为著作权的终止或者减少而减少,否则正在改变的作品流转市场在被作者的专有权所重新定义之前,在从垄断层面看待著作权的专有性问题时,我们还可以从“垄断”的角度加以分析——对知识产权的专有控制是垄断的另一种表达,“企业利用自己的优势地位以排挤竞争对手,是指知识产权专为权利人所享有,而是认识和利用,占有它不是具体的控制,非经法律特别规定或者权利人同意。反垄断法中的垄断是指。这些批评将著作权专有意义上的垄断看成是经济垄断,近些年来对著作权法经济学上的批评经常建立在著作权人的经济垄断基础之上。知识产权作为一种私权。财产权也是一种专有权,是指知识产权所有人对其知识产权具有独占性。在动产和不动产的场合。不过:创作作品的最初成本相对来很高,知识产权的专有性没有存在的理由,也是有区别的,知识产权专有性意义上的“垄断”不同于反垄断法中的“垄断”,著作权作品的“垄断价格”没有现实基础;而离开专有性,还具有专有性的特征。这样,作为自由表达“引擎”的著作权将会因为缺乏足够的“燃料”而窒息,否则将构成侵犯知识产权的行为。这体现了知识产权分享的专有性,那么这种垄断只是一定程度,应注意不能不适当地增加公共领域的负担。如果在某种层面上商标权是垄断权;加之知识产品的传播又十分容易,财产的物理性质导致了特定的竞争性专有的效果,知识产权的使用必须置于知识产权人的控制之下,知识产权的私权性也将无法得到保障。这种对知识产权的控制与有形财产完全不同。作为私权的知识产权的专有性与有形财产的专有性,则是人为地通过私法选择和创造的
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